Drept international public

56
1 DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC VOLUMUL I Prof. univ. dr. Raluca MIGA-BEŞTELIU

description

Cursul prof. Rodica Besteliu

Transcript of Drept international public

Page 1: Drept international public

1

DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC

VOLUMUL I

Prof. univ. dr. Raluca MIGA-BE ŞTELIU

Page 2: Drept international public

2

Cursul de faţă îşi propune să prezinte, în cuprinsul a doua(2) volume, principalele

instituţii ale dreptului internaţional public şi evoluţia urmată de acestea în contextul raporturilor geopolitice din ultimele decenii. Evidenţiind natura specifică a acestei ramuri de drept,lucrarea îşi propune să raspundă, într-o forma concisă, unor intrebări precum: Căror entităţi li se adresează normele dreptului internaţional? Cum recunoaştem aceste norme, în multitudinea de acte şi documente care abundă astăzi in relaţiile internaţionale? Conform căror reguli se ordonează raporturile dintre state în exerciţiul competenţelor lor asupra persoanelor şi teritoriului?Cum se stabileşte răspunderea internaţională a statelor şi care sunt consecinţele punerii sale în aplicare? Care sunt condiţiile în care se constituie şi funcţionează oranizaţiile internaţionale, în general, şi Organizaţia Naţiunilor Unite, în special? Care sunt limitele utilizării forţei în dreptul internaţional contemporan şi ce opţiuni de soluţionare pasnică a diferendelor oferă acesta statelor?

Page 3: Drept international public

3

CUPRINS

DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC – VOL. I

Unitatea de învǎţare nr. 1 NATURA DREPTULUI INTERNA ŢIONAL PUBLIC §1. Noţiuni introductive §2.Trăsăturile specifice ale dreptului internaţional public §3. Natura consensuală a dreptului internaţional §4. Curtoazia internaţională şi morala §5. Raportul dintre dreptul internaţional şi dreptul intern §6. Test §7. Bibliografie specifică

Unitatea de învǎţare nr. 2 SUBIECTELE DREPTULUI INTERNA ŢIONAL ŞI ALTE ENTITĂŢI CARE PARTICIPĂ LA RAPORTURI JURIDICE INTERNA ŢIONALE CU ACESTE SUBIECTE

§1. Noţiunea de subiect de drept internaţional §2. Statele - subiectele principale ale dreptului internaţional §3. Neutralitatea §4. Recunoaşterea statelor şi guvernelor §5. Succesiunea statelor §6. Organizaţiile internaţionale interguvernamentale, subiecte ale dreptului internaţional §7. Alte entităţi ale societăţii internaţionale §8 Poziţia individului în raporturile juridice internaţionale §9. Test §10. Bibliografie specifică Unitatea de învǎţare nr. 3 IZVOARELE DREPTULUI INTERNA ŢIONAL

§1. Noţiunea de izvoare ale dreptului internaţional §2. Tratatul §3. Cutuma internaţională §4. Principiile generale de drept §5. Hotărârile judecătoreşti şi doctrina, mijloace auxiliare de determinare a normelor dreptului internaţional §6. Alte izvoare ale dreptului internaţional

Page 4: Drept international public

4

§7. Principiile dreptului internaţional §8.Echitatea §9. Ierarhia normelor în dreptul internaţional contemporan §10. Test §11. Bibliografie specifică

Unitatea de învǎţare nr. 4 TRATATUL INTERNA ŢIONAL

§1. Definiţie. Clasificări. Condiţii de fond §2. Încheierea tratatelor §3. Rezervele la tratate §4. Aplicarea în spaţiu şi în timp a tratatelor §5. Efectele tratatelor faţă de părţi §6. Efectele tratatelor faţă de state terţe §7. Aplicarea tratatelor în ordinea juridică internă §8. Modificarea tratatelor §9. Încetarea tratatelor §10.Nulitatea tratatelor. Viciile de consimţământ §11. Interpretarea tratatelor §12. Test §13. Bibliografie specifică

Unitatea de învǎţare nr. 5 COMPETENŢELE STATELOR ASUPRA PERSOANELOR §1. Populaţia, element constitutiv al statului §2. Cetăţeni si străini §3. Refugiaţii şi persoanele strămutate. Azilul teritorial. §4. Protecţia diplomatică §5. Naţionalitatea persoanelor juridice şi a diferitelor categorii de vehicule §6. Test §7. Bibliografie specifică

Unitatea de învǎţare nr. 6 COMPETENŢELE STATELOR ASUPRA TERITORIULUI DE STAT.

§1.Teritoriul de stat. §2. Evoluţia concepţiilor referitoare la modalităţile de dobândire sau de modificare a teritoriului de stat §3.Delimitarea teritoriului de stat. Frontierele în dreptul internaţional contemporan. §4. Fluviile internaţionale §5. Canaluri maritime internaţionale §6. Spaţiul aerian §7.Test §8. Bibliografie specifică

Page 5: Drept international public

5

Unitatea de înv ăţare nr.7 REGIMURI INTERNAŢIONALE ALE UNOR SPA ŢII §1. Dreptul mării §2. Apele maritime interioare §3. Marea teritorială §4. Zona contiguă §5. Zona economică exclusivă §6. Platoul continental §7. Marea liberă §8. Zona internaţională a spaţiilor submarine §9. Strâmtorile internaţionale §10. Arctica şi Antarctica. §11. Spaţiul cosmic §12. Test §13. Bibliografie specifică

Page 6: Drept international public

6

Obiectivele cursului şi criteriile de

evaluare a cuno ştin ţelor

A. Obiectivele cursului Suportul de curs prezentat în rândurile ce urmează se adresează studenţilor din învăţământul universitar la distanţă – având ca finalitate explicarea principalelor instituţii ale Dreptului interna ţional public- Vol. I. Lucrarea este concepută pentru a trata aspectele fundamentale ale dreptului internaţional public, astfel încât studenţii să îşi însuşească noţiunile şi termenii de specialitate. Cursul de faţă îşi propune să transmită studenţilor cunoştinţele de drept internaţional public care să le permită:

1. Cunoaşterea principalelor concepte şi instituţii cu care se operează în relaţiile externe ale statelor; 2. Înţelegerea procesului de formare a normelor dreptului internaţional; 3. Determinarea limitelor competenţei unui stat, asupra persoanelor şi teritoriului, in raporturile cu alte state; 4. Capacitatea de a identifica principalele entităţi angajate în raporturi juridice internaţionale ( state, organizaţii internaţionale, societăţi multinaţionale, indivizi) şi de a distinge competenţele lor specifice.

Conform fişei disciplinei, competenţele specifice acesteia sunt:

• Cunoaşterea din punct de vedere ştiinţific a conţinutului instituţiilor dreptului internaţional public;

• Explicarea şi interpretarea instituţiilor şi normelor dreptului internaţional public; • Explicarea procesului de formare a normelor dreptului internaţional • Explicarea relaţiei dintre dreptul internaţional si interesul naţional • Înţelegerea si interpretarea unor evenimente internaţionale in lumina dreptului

internaţional • Elaborarea clauzelor unui presupus tratat internaţional;

• Redactarea şi susţinerea unei pledoarii într-un proces internaţional fictiv

• Dezvoltarea abilităţii de a identifica şi susţine interesul naţional într-un context internaţional dat;

• Dezvoltarea abilităţii de a înţelege şi concilia puncte de vedere diferite asupra unor situaţii conflictuale;

• Proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare;

• Manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific; • Însuşirea unui mod de gândire logico-juridic corect.

Însuşirea temeinică a Dreptului internaţional public presupune, pe lângă activităţile didactice programate, un efort consistent din partea studenţilor în ceea ce priveşte studiul individual pe baza bibliografiei minime obligatorii recomandate în prezenta lucrare. De asemenea, fiecare student are obligaţia întocmirii, în fiecare semestru, a unui referat, care să aibă ca obiect tratarea unei instituţii sau teme din cadrul disciplinei.

Page 7: Drept international public

7

Referatul nu poate avea mai puţin de 10 pagini şi nici mai mult de 25 de pagini şi trebuie să aibă elemente de originalitate. Depunerea referatului se va face cel mai târziu la ultimul tutorial. Pentru a nu exista încălcări ale legislaţiei drepturilor de autor, studenţii vor prezenta odată cu lucrarea şi o declaraţie pe proprie răspundere că nu au adus atingere normelor juridice care protejează dreptul de autor. Suportul de curs redat în rândurile următoare trebuie completat prin studierea bibliografiei obligatorii. B. Evaluarea Aprecierea nivelului de pregătire a studenţilor se realizează astfel: 1. Evaluarea parţială, prin intermediul unei lucrări de control programate conform calendarului disciplinei (al doilea tutorial). 2. Evaluarea finală, prin examen la sfârşitul fiecărui semestru. Examenul este scris, iar notarea se face de la 1 la 10. Stabilirea notei finale va avea loc în felul următor: 1. Răspunsurile la examen 60%; 2. Activităţi în cadrul întâlnirilor tutoriale (referate, participări la dezbateri etc.) 20%; 3. Lucrare de control 20%; Promovarea examenului presupune obţinerea unei note mai mari sau egale cu 5, în care trebuie să aibă o pondere de cel puţin 30% nota de la examenul propriu-zis. Studenţii care nu au obţinut cel puţin nota 3 (30%) la examenul propriu-zis nu pot promova examenul pe baza notării făcute la evaluarea parţială. C. Grila de Evaluare Grila de evaluare pentru examen cuprinde: 1. Două subiecte teoretice, care trebuie tratate analitic; 2. 10 teste scurte care pot cuprinde şi aplicaţii practice.

Page 8: Drept international public

8

Unitatea de înv ǎţare nr. 1

NATURA DREPTULUI INTERNA ŢIONAL PUBLIC

Cuprins:

§1. Noţiuni introductive §2.Trăsăturile specifice ale dreptului internaţional public §3. Natura consensuală a dreptului internaţional §4. Curtoazia internaţională şi morala §5. Raportul dintre dreptul internaţional şi dreptul intern §6. Test §7. Bibliografie specifică

Obiectivele unit ǎţii de înv ǎţare

Dupǎ studiul acestei unitǎţi de învǎţare veţi reuşi sǎ: ⇒ definiţi dreptul internaţional public, ca ramură de drept; ⇒ prezentaţi corelaţia dreptului internaţional public cu alte ramuri de drept; ⇒ prezentaţi raportul dintre dreptul internaţional public şi dreptul intern; ⇒ prezentaţi temeiul caracterului obligatoriu al normelor dreptului internaţional public; ⇒ prezentaţi principalele repere ale evoluţiei dreptului internaţional public.

Secţiunea 1. Noţiuni introductive

Drept interna ţiional public. În accepţiunea sa cea mai largă, dreptul internaţional public reprezintă ansamblul de norme juridice care reglementează raporturile ce se stabilesc in cadrul societăţii internaţionale. Societatea interna ţional ă este formată, în primul rând, din state, purtătoare de suveranitate, carora li se alătură organizaţiile interguvernamentale, ca şi anumite entităţi nestatale, cum ar fi popoarele sau mişcările de eliberare naţională, societăţile transnaţionale ori diferite organizaţii internaţionale neguvernamentale. Relaţii interna ţionale .Sub incidenţa dreptului internaţional public cad doar relaţiile dintre state şi dintre acestea şi celelalte entităţi componente ale societăţii internaţionale. Norm ă şi ordine juridic ă. Nici o categorie de raporturi sociale nu poate exista în afara unui sistem de norme care sa guverneze raporturile dintre entităţile componente ale respectivelor grupuri de raporturi. Ordinea juridică este definită ca ansamblul regulilor de drept, constituite într-un sistem, ce guvernează societatea, la un moment dat. Ordinea juridic ă interna ţional ă este constituită din ansamblul de norme juridice care guvernează funcţionarea societăţii internaţionale într-o anumită etapă istorică.

Page 9: Drept international public

9

Secţiunea a 2-a. Trăsăturile specifice ale dreptului interna ţional public

2.1. Elaborarea normelor . Funcţiunea legislativă nu este exercitată de o instituţie cu puteri legislative, distinctă şi superioară statelor. Acestea sunt, în acelaşi timp, autoarele şi subiectele destinatare ale normei de drept. 2.2. Aplicarea normelor . Structurile în cadrul cărora se elaborează normele dreptului internaţional sunt, de multe ori, şi cele care au atribuţii de a urmări aplicarea acestora. 2.3. Controlul respect ării normelor . Si în dreptul internaţional există posibilitatea de a se recurge la anumite organisme cu atribuţii de tip jurisdicţional, dar funcţionarea acestora este marcată de o serie de trăsături specifice, dintre care crea mai importantă constă tocmai în caracterul lor facultativ . 2.4. Specificul sanc ţiunilor . Caracterul obligatoriu al normelor de drept internaţional rezidă în hotărârea autorilor lor, dintre care în prim plan se situează statele, de a le atribui forţă obligatorie şi de a le respecta. 2.5. Încadrarea dreptului interna ţional în conceptul general de „drept” . Ceea ce deosebeşte în general dreptul internaţional de dreptul intern sunt doar modalităţile prin care acesta se realizează şi este adus la îndeplinire. Secţiunea a 3-a. Natura consensual ă a dreptului interna ţional

3.1. Temeiul caracterului obligatoriu al normelor . Forţa obligatorie a dreptului internaţional se întemeiază pe acordul de voin ţă al statelor . 3.2. Limitele acordului de voin ţă al statelor . Deşi domeniile supuse reglementării dreptului internaţional s-au multiplicat continuu, se păstrează totuşi anumite „zone” în care, prin dreptul internaţional, se acordă statelor o largă libertate de acţiune. Acestea, considerate ca aparţinând competen ţei na ţionale esen ţiale a fiecărui stat, se referă, în principal, la: stabilirea formei de stat, organizarea politică internă, organizarea administrativ-teritorială, apărarea şi securitatea naţională. 3.3.Modalitatile de configurare a acordului de voin ţă al statelor . Realizarea acordului de voinţă al statelor asupra diverselor norme de drept internaţional este un proces complex. Acordul nu se obţine automat, prin declanşarea anumitor proceduri. În procesul de elaborare a unei norme de drept internaţional, este evident că statele mai puternice vor încerca sa orienteze acest proces în direcţia convenabilă intereselor lor. Odată cu dezvoltarea societăţii internaţionale şi a interdependenţelor multiple dintre state, se înregistrează şi existen ţa unor interese sau a unor valori comune întregii comunităţi internaţionale, a căror promovare şi aplicare nu se puteau înfăptui decât prin intermediul unor reguli de drept. În aceste condiţii, dreptul internaţional nu mai apare ca o transpunere automată, în plan normativ, a anumitor hegemonii din relaţiile internaţionale, ci reflectă, mai degrabă, pe de o parte, interesele comune care unesc subiectele societăţii internaţionale cât şi, pe de altă parte, contradic ţiile şi antagonismele care se manifestă în ansamblul societăţii internaţionale la un moment dat. Secţiunea a 4-a. Curtoazia interna ţional ă şi morala În raporturile dintre state se aplică şi o serie de alte reguli decât cele care au caracter juridic, cum sunt anumite reguli de curtoazie, unele izvorâte din necesităţile practice sau care semnifică bunăvoinţă, ori prin care se doreşte să se transmită anumite bune intenţii, simpatie, solidaritate etc. Ele nu au însă valoarea obligatorie a normelor de

Page 10: Drept international public

10

drept internaţional, în sensul că ignorarea lor nu atrage r ăspunderea interna ţional ă a statului respectiv.

In raporturile dintre state sunt uneori evocate norme generale de morală, sau de morală internaţională, în special.

Secţiunea a 5-a. Raportul dintre dreptul interna ţional şi dreptul intern 5.1. Considera ţii introductive . Dreptul internaţional public, pe de o parte, şi dreptul intern, pe de altă parte, ca ramuri distincte de drept, cunosc întinse zone de întrepătrundere. Aceste întrepătrunderi între cele două sisteme au ridicat problema raportului dintre ele, în sensul de a se stabili dacă şi care dintre aceste sisteme are, eventual, ascendenţă asupra celuilalt. În decursul timpului, în doctrina dreptului internaţional1 s-au cristalizat, în legătură cu acest raport, mai multe curente de gândire : Dualismul - dreptul intern şi dreptul internaţional ar reprezenta două sisteme juridice distincte, care acţionează pe planuri diferite, cu domenii diferite de aplicare şi fără comunicare între ele, având izvoare distincte şi destinatari deosebiţi: indivizii în dreptul intern şi statele în dreptul internaţional. Monismul - consideră dreptul ca pe o structur ă unitar ă, compusă din norme obligatorii, indiferent dacă acestea sunt adresate indivizilor, statelor sau altor entităţi asimilate acestora. Abordare pragmatic ă actual ă. Desfăşurarea ansamblului relaţiilor internaţionale în decursul timpului îndreptăţeşte constatarea că nici una din aceste concepţii nu a fost confirmată, în mod absolut, de practică. Se propune o analiza a diverselor dispoziţii din constituţiile sau din alte legi interne ale statelor, ca şi din practica instanţelor, pentru a se determina, în fiecare situa ţie concret ă, dacă şi în ce măsură prevalează un sistem asupra celuilalt §6. Test Exemple de subiecte de sinteză

1. Care sunt principalele trăsături ale dreptului internaţional public faţă de alte ramuri de drept?

2. Temeiul forţei obligatorii a dreptului internaţional public. 3. Ce se înţelege prin natura consensuală a dreptului internaţional? 4. Enumeraţi şi comentaţi factorii de configurare ai acordului de voinţă al statelor. 5. Identificaţi domenii ale relaţiilor internaţionale în care se înregistrează o anumită

superioritate a dreptului internaţional asupra dreptului intern. 6. Care este deosebirea dintre dreptul internaţional şi curtoazia internaţională şi

morala internaţională?

1 Pentru o cuprinzătoare şi interesantă prezentare în special a raportului dintre dreptul internaţional şi dreptul

intern, vezi, de exemplu, Valentin Constantin, op. cit., p. 76-95. Cu privire la o anumită ascendenţă a dreptului internaţional asupra dreptului intern, ca o tendinţă a ultimelor decenii, vezi, de exemplu, Raluca Miga Beşteliu, Aurel Ciobanu Dordea, Tendinţe noi în raportul dintre dreptul internaţional şi dreptul intern, Revista Română de Drept Public, nr. 1/1995.

Page 11: Drept international public

11

Exemplu test tip grilă Teoria monistă consideră că:

a) ar exista o ordine juridică universală, superioară ordinilor juridice interne distincte ale diverselor state;

b) dreptul este o structură unitară, compusă din norme obligatorii, indiferent de destinatar;

c) ordinea juridică internă se dezvoltă distinct de competenţele atribuite statelor în cadrul ordinii juridice universale. .

§7. Bibliografie specific ă

Bibliografie obligatorie: 1.Raluca Miga Besteliu, Drept Internaţional Public.Curs universitar,Vol.I, Ed.C.H.Beck, 2007 2. Adrian Nastase, Bogdan Aurescu, Cristian Jura, Drept Internaţional Public. Sinteze pentru examen, editia a II-a, Editura All Beck, 2006, p.7-23.

Bibliografie facultativ ă: 1.Constantin Valentin, Drept internaţional public, Ed.Universitatea de Vest,2004 2. Martian Niciu, Drept Internatoinal Public, Iaşi,2001

Page 12: Drept international public

12

Unitatea de înv ǎţare nr. 2

SUBIECTELE DREPTULUI INTERNA ŢIONAL ŞI ALTE ENTITĂŢI CARE PARTICIPĂ LA RAPORTURI JURIDICE INTERNA ŢIONALE CU ACESTE SUBIECTE

Cuprins:

§1. Noţiunea de subiect de drept internaţional §2. Statele - subiectele principale ale dreptului internaţional §3. Neutralitatea §4. Recunoaşterea statelor şi guvernelor §5. Succesiunea statelor §6. Organizaţiile internaţionale interguvernamentale, subiecte ale dreptului internaţional §7. Alte entităţi ale societăţii internaţionale §8. Poziţia individului în raporturile juridice internaţionale §9. Test §10. Bibliografie specifică

Obiectivele unit ǎţii de înv ǎţare

Dupǎ studiul acestei unitǎţi de învǎţare veţi reuşi sǎ: ⇒ identificaţi subiectele de drept internaţional public; ⇒ identificaţi caracteristicile pe care trebuie să le întrunească o entitate statală pentru a fi

calificată drept subiect de drept internaidentificaţi caracteristicile pe care trebuie să le întrunească o entitate statală pentru a fi calificată drept subiect de drept internaţional;

⇒ precizaţi care este poziţia particularului în dreptul internaţional; ⇒ identificaţi regulile succesiunii statelor; ⇒ prezentaţi efectele recunoaşterii statelor.

Secţiunea 1. Noţiunea de subiect de drept interna ţional

Sunt considerate subiecte ale dreptului internaţional2 acele entit ăţi care particip ă, pe de o parte, la elaborarea normelor de drept interna ţional şi, pe de alt ă parte, la desfăşurarea raporturilor juridice guvernate de aceste no rme, dobândind astfel nemijlocit drepturi şi asumându- şi obliga ţii în cadrul ordinii juridice interna ţionale. Acestea sunt:

- statele - organizaţiile internaţionale interguvernamentale

2 Pentru elementele definitorii ale subiectelor dreptului internaţional, vezi, de exemplu, N. Daşcovici, Dreptul

internaţional public, Bucureşti, 1947, p. 418; Oppenheim, op. cit., p. 119-120; J.G. Starke, op. cit., p. 54.

Page 13: Drept international public

13

În cadrul ONU şi în afara acestei organizaţii un statut juridic aparte s-a recunoscut mişcărilor de eliberare naţională, în baza principiului autodetermin ării.

Secţiunea a 2-a. Statele - subiectele principale ale dreptului inter naţional

2.1. Conceptul de stat . Suveranitatea de stat. „ Statul este un subiect de drept

interna ţional care posed ă urm ătoarele caracteristici: a) popula ţie, b) un teritoriu, c) un guvern, d) capacitatea de a intra în rela ţii cu alte state ” (Art.1. Tratatul de la Montevideo, 1933) Suveranitatea de stat stă la baza organizării societăţii internaţionale şi contribuie la modelarea tuturor instituţiilor dreptului internaţional.

Suveranitatea şi independen ţa de stat . Independenţa este o condiţie şi, în acelaşi timp, un criteriu al suveranităţii. La rândul său, suveranitatea, odată recunoscută, este un garant al independenţei. Independen ţa este astfel corelativă şi intrinsecă suveranităţii, o manifestare concretă a acesteia.

2.2. Egalitatea statelor . Egalitatea juridic ă. Exerciţiul suveranităţii statelor are drept

consecinţă egalitatea în drepturi a acestora, iar respectarea acestei egalităţi reprezintă cea mai eficace protecţie a suveranităţii statelor, în raporturile dintre ele. Conceptul egalităţii juridice a statelor exclude subordonarea unor state faţă de altele şi pune toate statele pe picior de egalitate faţă de normele dreptului internaţional, acceptate sau create de state.

2.3. Elementele constitutive ale statului . Existenţa unui stat, din punctul de vedere

a dreptului internaţional, este condiţionată de întrunirea a trei elemente constitutive – teritoriu, populaţie şi guvern – şi, în termenii pe care îi vom prezenta în secţiunea următoare, de atitudinea altor state faţă de noua entitate.

Teritoriul delimitează spaţiul în interiorul căruia se exercită suveranitatea unui anumit stat, sub toate aspectele sale interne, precum şi manifestarea acesteia în raporturile cu alte subiecte de drept internaţional.

Popula ţia reprezintă comunitatea umană legată permanent sau temporar de un anumit teritoriu şi organizată în limitele acestuia prin autoritatea legilor interne ale statului.

Guvernul . O structură de organe, care exercită prerogativele puterii asupra ansamblului teritoriului şi populaţiei, reprezintă cel de-al treilea element care condiţionează existenţa statului. Pentru ca acest element să se considere întrunit, în planul raporturilor internaţionale se cere ca exerciţiul acestei autorităţi să fie exclusiv şi efectiv.

Secţiunea a 3-a. Neutralitatea

Din punct de vedere juridic, neutralitatea reprezintă un fenomen interesant o formă de

manifestare a voinţei unor state de a sta temporar sau permanent în afara conflictelor militare. Exista mai multe tipuri de neutralitate:

• Neutralitatea „clasic ă” sau ocazionala; • Neutralitatea permanent ă; • Neutralitatea în epoca contemporan ă (Neutralitatea diferen ţiată).

Politica de neutralitate activ ă. Politica de neutralitate activă este cea pe care unele state decid să o urmeze în anumite perioade ori în conjuncturi internaţionale determinate.

Page 14: Drept international public

14

Secţiunea a 4-a. Recunoa şterea statelor şi guvernelor

4.1. Recunoa şterea, act unilateral. Termenul de recunoaştere defineşte orice act unilateral prin care un stat constată existenţa anumitor fapte sau acte, care pot avea consecinţe asupra drepturilor şi obligaţiilor sale internaţionale, sau asupra intereselor sale politice, şi declară expres sau admite implicit că acestea constituie elemente pe care se vor baza relaţiile sale juridice viitoare în raport cu noua entitate sau situaţie.

4.2. Recunoa şterea statelor. În epoca contemporană, apariţia unui nou stat poate avea loc numai în urma următoarelor împrejurări: dizolvarea sau dezmembrarea unui stat şi apariţia altor state; separarea unor părţi dintr-un stat şi formarea altui stat, prin secesiune; regruparea de state, existente anterior, într-o nouă entitate statală. Întrunirea celor trei elemente materiale ce marchează existenţa unui stat ar părea că este suficientă pentru a asigura manifestarea lui ca entitate independentă şi suverană. Problema care se pune este aceea de a şti dacă noua entitate este acceptată de către celelalte state în raporturi politice şi juridice în cadrul societăţii internaţionale.

Prin această prismă, recunoaşterea unui nou stat poate fi definită ca un act unilateral prin care unul sau mai multe state admit, explicit sau tacit, că ele consideră o nouă entitate juridică ca stat .

• Caracterul discre ţionar al recunoa şterii. Statul care efectuează recunoaşterea dispune de o serioasă libertate de apreciere, dar acordarea acesteia trebuie să fie totuşi conformă cu reguli şi principii juridice.

• Elemente noi privind recunoa şterea. O reevaluare a problematicii recunoaşterii de către statele membre ale Uniunii Europene a fost prilejuită de evenimentele care au avut loc în fosta Uniune Sovietică şi Iugoslavia după 1990.

Recunoa şterea act declarativ sau constitutiv? În realitate, după cum arată practica statelor, recunoaşterea este un act cu dublă semnificaţie: declarativ, în ceea ce priveşte existenţa noului stat şi constitutiv în ceea ce priveşte opozabilitatea acestei situaţii juridice statului care a făcut recunoaşterea.

4.3. Formele recunoa şterii statelor. Actul recunoaşterii nu este supus unor condiţii de formă. Din practica statelor se desprind mai multe modalităţi prin care se realizează actul recunoaşterii:

a) Recunoa şterea explicit ă şi implicit ă. b) Recunoa şterea de facto şi recunoa şterea de jure. c) Recunoa şterea individual ă şi recunoa şterea colectiv ă.

Participarea unor state la organizaţii internaţionale (guvernamentale), conferinţe internaţionale ca şi la tratate multilaterale, alături de un nou stat, nu sunt considerate ca acte care semnifică recunoaşterea tacită a acestui nou stat

4.4. Consecin ţele recunoa şterii unui nou stat. Actul recunoaşterii unui stat sau guvern atrage după sine pentru statul recunoscut o serie de urmări:

- obţinerea calităţii de a stabili relaţii diplomatice cu alte state care îl recunosc şi de a încheia tratate cu ele;

- obţinerea dreptului de a introduce acţiuni în faţa instanţelor judecătoreşti ale statului care l-a recunoscut;

- dobândirea de către statul recunoscut a imunităţii de jurisdicţie şi de execuţie în faţa instanţelor statului care a acordat recunoaşterea;

- acceptarea actelor sale executive şi legislative în instanţele judecătoreşti ale statului care l-a recunoscut.

Page 15: Drept international public

15

4.5. Recunoa şterea guvernelor. Recunoaşterea guvernelor intervine atunci când un nou guvern se instalează prin forţă, ca urmare a unei revoluţii sau lovituri de stat. Recunoaşterea unui guvern reprezintă, aşadar, un act unilateral prin care un stat consideră guvernul altui stat ca organ al autorităţii publice a acestui stat, capabil să intermedieze relaţiile dintre cele două state.

Criterii ale recunoa şterii guvernelor. În practica statelor în legătură cu recunoaşterea guvernelor, se aplică:

- principiul sau criteriul efectivit ăţii ; - capacitatea guvernului ce urmează a fi recunoscut de a se achita de obliga ţiile

sale interna ţionale . Recunoa şterea beligeran ţei şi insurec ţiei. Recunoaşterea insurecţiei oferă

rebelilor anumite drepturi, care se specifică în declaraţia de recunoaştere, în special a drepturilor ce rezultă din neconsiderarea lor drept criminali de drept comun. Secţiunea a 5-a. Succesiunea statelor

5.1. Noţiunea de „succesiune” în dreptul interna ţional. Situaţiile de succesiune a

statelor apar atunci când au loc modificări teritoriale intre diverse state, ceea ce conduce la transferul suveranităţii teritoriale de la un stat la altul. Dintre cele mai frecvente modificări teritoriale din ultima perioadă reţinem:

a) reunirea mai multor state într-un singur stat pe calea fuziunii sau absorbţiei; b) dezmembrarea unui stat, în urma căreia apar mai multe state independente; c) separarea sau secesiunea , când o parte dintr-un stat se constituie în stat separat, d) transfer de teritorii în cazul în care prin cesiune, sau în alt mod, o parte a

teritoriului unui stat este transferată unui alt stat. 5.2. Principii aplicabile succesiunii statelor: • Statul succesor nu este continuatorul suveranităţii statului predecesor; • Succesiunea asupra unui anumit teritoriu atrage înlocuirea ordinii juridice a

statului predecesor cu ordinea juridica a statului succesor; • Autorităţile statului succesor vor prelua, prin intermediul succesiunii, drepturi şi

obligaţii, atât în raporturile din ordinea juridică internaţională cât şi din cea internă. 5.3. Categoriile de raporturi juridice care formeaz ă obiectul succesiunii.

Declanşarea succesiunii impune reglementarea a trei categorii de raporturi, şi anume: Raporturile dintre statul succesor şi ordinea interna ţional ă privesc: • Succesiunea la tratate • Succesiunea la organizaţii internaţionale • Succesiunea statelor şi răspunderea internaţională, ca urmare a unor

acţiuni\omisiuni ale statului predecesor Raporturile dintre statul succesor şi statul predecesor, privesc:

• Succesiunea la bunurile de stat. • Succesiunea la arhivele statului predecesor • Succesiunea la datorii.

Raporturile dintre statul succesor şi particulari . Aceste raporturi privesc, în

principal: • Problema drepturilor câştigate de particulari, cetăţeni străini, pe teritoriul

statului predecesor, în baza legislaţiei acestui stat.

Page 16: Drept international public

16

• Problema cetăţeniei, în virtutea dreptului statului succesor de a acorda cetăţenia sa persoanelor fizice, cetăţeni ai statului predecesor.

Secţiunea a 6-a. Organiza ţiile interna ţionale interguvernamentale, subiecte ale dreptului interna ţional

6.1. Defini ţie. Elemente constitutive. În lucrările de codificare ale Comisiei de Drept

Internaţional a ONU (CDI) s-a propus următoarea definiţie a organizaţiilor internaţionale3: „O asociere de state, constituită prin tratat, înzestrată cu o constituţie şi organe comune şi posedând o personalitate juridică distinctă de aceea a statelor membre”.

Elementele constitutive: • la asocierea respectivă trebuie să participe, în calitate de membre, state sau

alte organizaţii internaţionale, deja constituite; • cooperarea dintre statetrebuie să se desfăşoare în temeiul unui tratat

internaţional, ca act constitutiv; • organizaţia trebuie să dispună de un număr de organe cu funcţionare

permanentă sau periodică; • activităţile pe care organizaţia le desfăşoară să se supună normelor dreptului

internaţional. Prin întrunirea acestor elemente, organiza ţia interna ţional ă dobânde şte

personalitate juridic ă interna ţional ă proprie, distinct ă de a statelor care au constituit-o .

Secţiunea a 7-a. Alte entit ăţi ale societ ăţii interna ţionale

7.1. Popoarele şi mi şcările de eliberare na ţional ă s-au manifestat ca entităţi

politice distincte, reprezentante ale unor popoare neconstituite încă în state, în perioada luptei anticolonialiste, după sfârşitul celui de al doilea război mondial.

7.2. Subiectele dreptului la autodeterminare. Dreptul la autodeterminare este recunoscut popoarelor .

7.3. Apari ţia şi con ţinutul principiului referitor la „egalitatea în dre pturi a

popoarelor şi dreptul lor de a dispune de ele însele”- dreptul la autodeterminare . Elementul esen ţial : dreptul permanent şi imprescriptibil al popoarelor de a hotărî în

mod liber, fără nici un amestec din afară, statutul lor politic şi de a-şi urma, în aceleaşi condiţii, dezvoltarea economică, socială şi culturală.

3 În cadrul ONU, relaţiile organizaţiei cu organizaţiile neguvernamentale sunt reglementate de rezoluţiile

Consiliului Economic şi Social (ECOSOC), 288 B(X) din 1950 şi 1296 (XLIX) din 1968. Prin rezoluţia 1296 ECOSOC a decis divizarea O.N.G-urilor în trei grupe: cele de categoria I, prin obiectul activităţii lor, prezintă un interes fundamental pentru cea mai mare parte din activităţile Consiliului; cele din categoria a II-a au o competenţă specială, dar care nu interesează decât anumite activităţi ale Consiliului; alte organizaţii, pot participa doar ocazional la lucrările Consiliului, în vederea unor consultări speciale. În funcţie de categoria din care fac parte, O.N.G-urilor li se acordă unele facilităţi în raporturile cu organele din sistemul ONU, care privesc trimiterea de observatori, participarea la discuţii, primirea şi difuzarea de documente etc. Unele organizaţii neguvernamentale au obţinut în cadrul ECOSOC chiar „un statut consultativ” şi, drept urmare, influenţa lor, în special în domeniul drepturilor omului, este în creştere.

Page 17: Drept international public

17

Condi ţiile de recunoa ştere a mi şcărilor de eliberare na ţional ă şi statutul lor juridic, în raporturi cu alte subiecte de drept internaţional:

- să-şi desfăşoare activitatea pe un teritoriu eliberat; - mişcarea să se manifeste în zona eliberată ca autoritate efectivă; - angajamentul pentru ducerea până la capăt a luptei de eliberare să apară ca

eficace. Mişcările de eliberare naţională, odată recunoscute, obţin un statut juridic special,

care le conferă o serie de drepturi . 7.4. Organiza ţiile interna ţionale neguvernamentale (ONG). Se poate spune că o

organizaţie neguvernamentală reprezintă o asocia ţie interna ţional ă, creată din ini ţiativ ă privat ă sau mixt ă, grupând persoane fizice sau juridice având naţionalit ăţi diferite, asocia ţie care are personalitate juridic ă înscris ă în ordinea juridic ă intern ă a unui stat şi care nu urm ăreşte scopuri lucrative.

In cea mai mare parte a cazurilor, organizaţiile neguvernamentale sunt considerate de state ca simple subiecte de drept intern, supuse propriilor lor legislaţii, susceptibile deci de a fi oricând modificate.

În privinţa raporturilor organizaţiilor neguvernamentale cu cele interguvernamentale, observăm că, în ultimii ani, o serie de organizaţii internaţionale neguvernamentale sunt invitate să ia parte sau li se admit cererile de participare la activităţi ale unor organizaţii interguvernamentale, cu condiţia ca statutul acestora din urmă să prevadă o asemenea participare.

7.5. Societ ăţile transna ţionale (STN). Defini ţie. Conform unor propunerii de definire a societăţilor transnaţionale elaborate

în cadrul ONU, ca şi a altor foruri internaţionale, societăţile transnaţionale sunt întreprinderi care au în proprietate sau care contro lează capacit ăţi de produc ţie şi servicii, în afara teritoriului în care î şi au baza, şi care func ţioneaz ă printr-un sediu unic de decizie localizat într-o ţară şi centre de activitate, cu sau f ără personalitate juridic ă, situate în alte state.

• Raporturile juridice ale societ ăţilor transna ţionale cu statul de origine. Orice societate transnaţională este legată de statul unde îşi are sediul societatea mamă.

Pe de altă parte, grupul de societăţi din care face parte şi societatea de bază, urmează o politică proprie, care ar putea să nu fie în totală armonie cu interesele statului de origine sau, invers, acesta să adopte măsuri care să stânjenească activitatea societăţilor transnaţionale.

• Competen ţa teritorial ă a statului în care se desf ăşoară activit ăţile unei societ ăţi transna ţionale . În statul gazdă sau de primire (statul căruia nu-i aparţine societatea dominantă) activităţile unui grup transnaţional de societăţi se realizează, de regulă, prin încheierea de contracte privind prestări de servicii sau investiţii.

Dreptul internaţional contemporan, dominat încă de conceptele dreptului internaţional clasic, nu poate recunoaşte ca subiecte ale dreptului internaţional public decât entităţi „publice” nu şi private. Din acest unghi de vedere, societăţile transnaţionale sunt destinatare ale unor reguli de drept interna ţional numai pe cale mediată, prin intermediul unei ordini juridice statale.

Page 18: Drept international public

18

Secţiunea a 8-a. Pozi ţia individului în raporturile juridice interna ţionale

Problema care se pune este aceea dacă individului, persoanei fizice, i se poate atribui calitatea de subiect al dreptului internaţional4. Ea constituie obiectul a numeroase şi vii controverse doctrinare:

8.1. Argumente pentru recunoa şterea individului ca subiect al dreptului interna ţional

• Statul este, în ultimă analiză, un instrument pentru promovarea interesului colectiv şi că actele sale sunt aduse la îndeplinire prin intermediul indivizilor, aceştia sunt, în ultimă instanţă, singurele subiecte ale dreptului internaţional(G. Scelle).

• Prin sentinţele Tribunalelor internaţionale de la Nüremberg şi Tokio au fost condamnaţi indivizi - criminali de război - care au comis crime împotriva umanităţii;

• Drepturile refugiaţilor, ca indivizi, consideraţi individual, sunt protejate direct de către un organ al ONU - Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi.

• Individului i se recunoaşte, în faţa unor instanţe internaţionale, cu respectarea anumitor condiţii, calitatea de reclamant împotriva unor state.

8.2. Argumente pentru respingerea teoriei „individu l subiect de drept interna ţional” .

• A califica individul ca „subiect” al dreptului internaţional nu este de nici un folos „de vreme ce aceasta pare să implice anumite prerogative care nu există şi nici nu elimină dificila sarcină de a distinge între individ şi alte tipuri de subiecte ale dreptului in-ternaţional” (Ian Brownlie).

• Individului i se poate atribui doar calitatea de „actor” în relaţiile internaţionale, (D. Carreau).

• În raporturile juridice internaţionale, persoana fizică, individul, apare – atât din punct de vedere procedural cât şi substanţial – ca beneficiarul mediat al unor norme şi nu ca subiect activ .

Problema dacă indivizii pot fi consideraţi ca subiecte de drept internaţional nu pare

deci să fi fost definitiv tranşată până în prezent, nici în plan normativ, nici în doctrină.

§9. Test Exemple de subiecte de sinteză

1. Care sunt caracteristicile pe care trebuie să le întrunească o entitate statală pentru a fi calificată drept subiect de drept internaţional?

2. Expuneţi în ce constă caracterul discreţionar al recunoaşterii statelor şi analizaţi efectele acestuia în planul dreptului internaţional.

3. Recunoaşterea statelor şi participarea la organizaţii internaţionale.

4 Cu privire la opiniile exprimate în doctrină, referitor la statutul juridic al individului în ordinea juridică

internaţională, vezi, de exemplu, Ph.C. Jessup, A Modern Law of Nations. An Introduction, New York, 1958, p. 41 şi p. 137; Status of the individual and Contemporan International Law: Promotion, Protection ans Restoration of Human Rights at National, Regional and International Levels, Study by Erica-Irene A. Daes, Special Rapporteur, United Nations, New York, 1992, p. 23 ş.u. (Centre of Human Rights, Geneva; I. Brownlie, Principles of Public International Law, 1990, p. 67; M. Akehurst, op. cit., 1985, p. 74; D. Carreau, op. cit., p. 24-31.

Page 19: Drept international public

19

4. Prin ce elemente se identifică organizaţiile internaţionale ca subiecte de drept internaţional, spre deosebire de alte forme de cooperare interstatală?

5. Distingeţi între instituţia succesiunii în dreptul civil şi în dreptul internaţional. Comentaţi actualitatea acesteia din urmă.

6. Care este principiul după care se rezolvă situaţiile de succesiune a statelor? Exemplificaţi.

7. Raportul dintre statul succesor şi particulari. 8. Arătaţi care sunt principalele reguli după care se stabileşte succesiunea statelor cu

privire la: – tratate – bunuri, arhive şi datorii 9. Comentaţi statutul societăţilor transnaţionale. Argumentaţi pro/contra teoria conform

căreia acestea ar putea fi calificate drept subiecte de drept internaţional. 10. Prezentaţi principalele argumente în favoarea considerării individului drept

subiect de drept internaţional.

Exemplu test tip grilă 1. Care dintre elementele de mai jos sunt definitorii pentru conceptul de „stat”: a) teritoriul b) populaţia c) guvernul d) partide politice §10. Bibliografie specific ă Bibliografie obligatorie Raluca Miga Beşteliu, Drept internaţional public.Curs Universitar Vol.I, Ed.C.H.Beck, 2007. Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, Cristian Jura – Drept internaţional public. Sinteze pentru examen, Ed. All Beck, ed. 2005, p. 57-81.

Jurispruden ţa interna ţional ă

Cazul privind Interesele germane în Silezia superioară poloneză (1926), C.P.J.; Cazul Tinoco (arbitraj ad-hoc), 1923, arbitru unic William H. Taft; Cazul Elettronica Sicula S.p.a. (ELSI) , (S.U.A. c. Italia), C.I.J.; Cazul Barcelona Traction Light and Power Co. (Belgia c. Spania); Bibliografie facultativ ă Bogdan Aurescu, Noua Suveranitate, Ed. All Beck, 2003.

Page 20: Drept international public

20

Unitatea de înv ǎţare nr. 3 IZVOARELE DREPTULUI INTERNA ŢIONAL

Cuprins:

§1. Noţiunea de izvoare ale dreptului internaţional §2. Tratatul §3. Cutuma internaţională §4. Principiile generale de drept §5. Hotărârile judecătoreşti şi doctrina, mijloace auxiliare de determinare a normelor dreptului internaţional §6. Alte izvoare ale dreptului internaţional §7. Principiile dreptului internaţional §8.Echitatea §9. Ierarhia normelor în dreptul internaţional contemporan §10. Test §11. Bibliografie specifică

Obiectivele unit ǎţii de înv ǎţare

Dupǎ studiul acestei unitǎţi de învǎţare veţi reuşi sǎ: prezentaţi conţinutul izvoarelor dreptului realizaţi o comparaţie între principiile generale de drept şi principiile dreptului internaţional; prezentaţi corelaţia dintre diferitele izvoare ale dreptului internaţional public; prezentaţi regimul juridic al normelor de ius cogens; enumeraţi şi să prezentaţi conţinutul principiilor dreptului internaţional. public;

Secţiunea 1. Noţiunea de izvoare ale dreptului interna ţional

1.1. Defini ţii. Izvoarele „formale” ale dreptului internaţional sunt deci mijloacele

juridice prin care se exprimă normele acestui drept. 1.2. Identificarea izvoarelor dreptului interna ţional. Practica îndelungată a statelor

şi interpretările ei doctrinare au condus la identificarea unei „liste”, a unei enumerări a mijloacelor prin care se exprimă normele de drept internaţional, deci a izvoarelor sale. Aceasta este conţinută intr-un text, respectiv articolul 38 din Statutul Cur ţii Interna ţionale de Justi ţie, act internaţional la care sunt părţi toate statele membre ale ONU.

Secţiunea a 2-a. Tratatul

Tratatul, atât din punctul de vedere al procesului său de formare, cât şi al frecvenţei

cu care intervine în relaţiile internaţionale, este – prin raport cu cutuma – izvorul cel mai important al dreptului internaţional contemporan. Sporirea numărului şi importanţa tratatelor internaţionale se explică, printre altele, prin creşterea numărului statelor,

Page 21: Drept international public

21

apariţia a numeroase organizaţii internaţionale, ca şi diversificarea, in general, a domeniilor cooperării internaţionale, ca şi complexitatea acestora.

După cel de-al doilea război mondial, multe din tratatele internaţionale încheiate au caracter multilateral sau chiar universal şi urmăresc reglementarea raporturilor dintre state în domenii de mare însemnătate. Secţiunea a 3-a. Cutuma interna ţional ă

3.1. Defini ţie. În dreptul internaţional, diversele norme cutumiare sunt rezultatul vieţii

internaţionale colective, produs al conduitei majorităţii reprezentative a membrilor comunităţii internaţionale. Pentru a fi considerat ă ca izvor al unor norme de drept interna ţional, cutuma trebuie s ă constituie o practic ă general ă, uniform ă şi relativ îndelungat ă, considerat ă de state ca exprimând o regul ă de conduit ă cu for ţă juridic ă obligatorie.

În lumina acestei definiţii se impune o distincţie între elementele materiale şi elementul subiectiv al cutumei, care trebuie întrunite cumulativ , pentru a se putea invoca existenţa unei norme cutumiare.

* Un prim element material se referă la aria de r ăspândire a cutumei (“o practică generală”), respectiv determinarea numărului de state care trebuie să urmeze în mod uniform o anumită conduită, pentru ca aceasta să se impună ca regulă cutumiară.

* Un alt element, are în vedere timpul necesar pentru formarea unei cutume . S-a formulat cerinţa ca o anumită practică să fie “îndelungată” pentru a putea fi invocată ca reprezentând o cutumă. Elementul psihologic (subiectiv) . Este necesar ca respectarea de către state a respectivei conduite să fie motivată prin convingerea c ă ea reprezint ă şi se impune ca o obliga ţie juridic ă: (opinio juris sive necessitatis).

3.3. Dovada cutumei. Sarcina probei revine totdeauna statului care o invocă, fie

pentru a revendica un drept, fie pentru a se apăra împotriva unei pretenţii considerată de el ca nefondată.

Dispoziţiile unor tratate internaţionale, care pot fi invocate ca norme cutumiare, în raporturile dintre state care nu sunt părţi la tratate sau între acestea şi statele părţi.

3.4. Opozabilitatea normelor cutumiare . În situaţiile în care statul a avut o atitudine

negativă, a formulat obiecţiuni în procesul de formare a unei norme cutumiare, aceasta nu-i poate fi opozabilă ( regula “persistent objector”).

Statele nou create nu pot contesta - în principiu - validitatea proceselor legislative anterioare, atât convenţionale cât şi cutumiare, dar pot iniţia un proces de modificare a acestora.

3.5. Raportul dintre tratat si cutum ă. Este posibil ca norme conţinute în tratate să

fie acceptate, pe lângă statele părţi, şi de alţi membri ai comunităţii internaţionale. Asemenea norme dobândesc caracterul de norme cutumiare şi devin deci obligatorii şi pentru statele care le-au acceptat şi aplicat, deşi nu sunt părţi la tratat.

3.6. Actualitatea cutumei ca izvor al normelor de drept internaţional. Sporirea

numărului şi importanţei tratatelor internaţionale nu înseamnă că normele cutumiare nu

Page 22: Drept international public

22

mai îndeplinesc nici o funcţiune în reglementarea raporturilor dintre state. Norme noi de drept internaţional au apărut pe cale cutumiară şi în dreptul contemporan:

Secţiunea a 4-a. Principiile generale de drept

Sintagma „principiile generale de drept” (alin. 1.c. din Articolul 38) se referă la

ansamblul regulilor cele mai generale care stau la baza funcţionării oricărei ordini juridice, interne şi internaţionale.

„Principiile generale de drept recunoscute de na ţiunile civilizate” reprezint ă ansamblul principiilor comune marilor sisteme jurid ice contemporane, susceptibile s ă fie aplicate şi în ordinea juridic ă interna ţional ă. Secţiunea a 5-a. Hotărârile judec ătoreşti şi doctrina, mijloace auxiliare de determinare a normelor dreptului interna ţional

5.1. Hotărârile judec ătore şti . Judecătorii nu elaborează norme de drept internaţional

ci numai le aplică. Deşi rolul lor este secundar, întrucât trebuie să-şi întemeieze hotărârile pe normele existente, aceste hotărâri pot reprezenta un factor foarte important în evoluţia normelor existente. Această apreciere este valabilă în special pentru jurisprudenţa celor două Curţi Internaţionale de Justiţie (Curtea Permanentă de Justiţie Internaţională si succesoarea ei, Curtea Internaţională de Justiţie). Alte instanţe internaţionale ale căror hotărâri sunt luate în considerare în categoria menţionată de art. 38 alin. 1 lit. d din Statutul C.I.J. sunt tribunalele arbitrale internaţionale, precum si unele hotărâri ale unor tribunale naţionale.

5.2. „Doctrina celor mai califica ţi speciali şti ... ai diferitelor state” este şi ea prevăzută ca un mijloc auxiliar de determinare a normelor de drept internaţional (art. 38 alin. 1 lit. d). În cadrul doctrinei sunt şi lucrările unor forumuri ştiinţifice internaţionale care au dobândit în decursul timpului, un prestigiu deosebit. De asemenea, o importantă componentă a doctrinei este considerată a fi alcătuită din opiniile separate şi opiniile individuale ale unor judecători ai Curţii Internaţionale de Justiţie. Secţiunea a 6-a. Alte izvoare ale dreptului interna ţional

6.1. Actele organiza ţiilor interna ţionale 5. Cu privire la acestea se desprind în

doctrină 3 scoli de gândire. * Prima a încercat să le încadreze în categoria izvoarelor tradiţionale ale dreptului

internaţional. * A doua şcoală de gândire abordează rezoluţiile ONU ca „noi surse” de drept

internaţional6.

5 Cu privire la dezbaterile doctrinare referitoare la natura juridică a actelor organizaţiilor internaţionale, vezi, de exemplu, C.I.H. van Hoof, Rethinking the Sources of International Law, p. 180-190; vezi, de exemplu: O. Asamoah, The legal Significance of the Declarations of the General Assembly of the United Nations, Haga, 1966, p. 214-215; R. Skubiszewski, Resolutions of International Organisations and Municipal Law, p. 83-84; O. Schachter, The Relation of Law, Politics and Action în the United Nation, în R.C.A.D.I. (1963-II) p. 165-168. 6 T. Elias, Modern Sources of International Law, în: W. Friedman, L. Henkin and O. Lissitzyn, Transnational Law în a Changing Society, New York, 1972, p. 51.

Page 23: Drept international public

23

* Al treilea curent de gândire introduce noţiunea de „soft law ”, care ar acoperi documentele adoptate de state în cadrul organizaţiilor internaţionale sau în alte forumuri de cooperare, ce nu pot fi încadrate într-una din categoriile ce constituie izvoarele tradiţionale dreptului internaţional.

6.3. Actele unilaterale ale statelor. Pentru a fi considerate în categoria izvoarelor, se impune însă ca asemenea acte unilaterale să îndeplinească mai multe condiţii:

a) să emane de la o entitate statală, în calitate de subiect de drept internaţional; b) să constea în manifestarea publică a voinţei şi intervenţiei acestui stat de a

produce efecte juridice în planul relaţiilor internaţionale; c) să fie licit, din punctul de vedere al dreptului internaţional.

Categorii de acte unilaterale . O listă exhaustivă a acestora nu ar putea fi întocmită, din cauza numărului şi varietăţii lor, practic nelimitată. S-au propus însă o serie de criterii pentru a se încerca o sistematizare a lor:

- Declara ţii . - Recunoa şterea - Protestul -Renun ţarea

6.3.2. Legea intern ă. Legea internă ar putea fi considerată numai element al

procesului de formare a unei cutume şi mijloc de dovedire a existenţei unei cutume.

Secţiunea a 7-a. Principiile dreptului interna ţional 7.1. Defini ţie. În ansamblul normelor dreptului internaţional principiile dreptului

internaţional se detaşează ca „norme de aplica ţie universal ă, cu un nivel maxim de generalitate şi un caracter imperativ, ce dau expresie şi protejeaz ă o valoare fundamental ă în raporturile dintre subiectele de drept interna ţional ”.

Principiile dreptului internaţional contemporan sunt expres consemnate într-o serie de acte internaţionale, în primul rând articolul 2 al Cartei ONU (“articolul principiilor” ), în alte tratate multilaterale generale sau regionale, ca şi în unele rezoluţii ale unor organizaţii internaţionale, în special ale Adunării Generale a ONU.

* Dintre acestea, un loc important îl ocupă Declaraţia Adunării Generale a ONU din 1970, „referitoare la principiile dreptului internaţional privind relaţiile prieteneşti şi cooperarea dintre state, în conformitate cu Carta ONU”, adoptată prin rezoluţia 2625 din 14 octombrie 1970.

* În număr de şapte, aceste principii sunt: a) Nerecurgerea la forţă sau la ameninţarea cu forţa; b) Soluţionarea paşnică a diferendelor internaţionale; c) Neamestecul în treburile interne ale altor state; d) Îndatorirea statelor de a coopera între ele; e) Dreptul popoarelor la autodeterminare; f) Egalitatea suverană a statelor; • Îndeplinirea cu bună credinţă a obligaţiilor internaţionale (pacta sunt servanda). - Un alt document în cuprinsul căruia sunt enunţate aceleaşi principii şi se aduc o

serie de precizări ale conţinutului acestora este Actul final al Conferinţei pentru Securitate si Cooperare în Europa, semnat la Helsinki în 1975 de 33 de state

Page 24: Drept international public

24

europene,alături de SUA si de Canada. Acest document adaugă la lista celor şapte principii mai sus enumerate alte trei principii: inviolabilitatea frontierelor, integritatea teritorială şi respectul drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. Cele zece principii din Actul final al Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa sunt reconfirmate în Carta de la Paris pentru o nouă Europă (1990).

7.3. Natura juridic ă a principiilor dreptului interna ţional. Caracteristica comună a acestor principii ţine de înaltul lor nivel de abstractizare şi de extrema lor generalitate. Ele sunt interdependente, iar încălcarea unuia conduce la încălcarea celorlalte. Secţiunea a 8-a. Echitatea

8.1. Noţiunea de echitate în dreptul internaţional7. Potrivit redactării alineatului 2 al articolului 38 din Statutul Curţii Internaţionale de

Justiţie, echitatea pare să înlocuiască normele de drept internaţional susceptibile să se aplice unei anumite situaţii de fapt.

Potrivit acestui text, a soluţiona un diferend ex aequo et bono (în conformitate cu echitatea) este altceva decât a aplica dreptul internaţional (pozitiv), ale cărui izvoare sunt enunţate în alineatul 1, aplicarea acesteia neputandu-se face decât cu acordul expres al părţilor. 8.2. Aplicarea echit ăţii în jurispruden ţa interna ţional ă. În ipoteza în care unui judecător sau arbitru internaţional i se încredinţează soluţionarea unui diferend ex aequo et bono, acesta poate: (a) să completeze lacunele dreptului internaţional; (b) să atenueze rigorile unor norme, în cazul în care împrejurările concrete ale speţei nu se încadrează în aceste norme

8.3. Echitatea în practica C.I.J . Deşi statele au manifestat multe reticenţe în a solicita expres soluţionarea unor diferende ex aequo et bono, ele au invocat echitatea în legătură cu aplicarea unor norme, şi nu au respins invocarea echit ăţii de c ătre Curtea Interna ţional ă de Justi ţie, în deliberările sau hotărârile acesteia, referitoare la diferende la care erau părţi.

Secţiunea a 9-a. Ierarhia normelor în dreptul interna ţional contemporan

9.1. Considera ţii generale. În general, doctrina dreptului internaţional

s-a pronunţat în favoarea egalit ăţii între izvoarele principale ale dreptului interna-ţional . Totuşi, unii autori contemporani susţin posibilitatea de a stabili o ierarhie între diferitele categorii de norme ale dreptului internaţional, indiferent de izvoarele care le consacră

9.2. Carta ONU şi alte tratate . Preeminenţa dispoziţiilor Cartei ONU asupra tratatelor încheiate de statele membre este prevăzută in art. 103 al Cartei ONU.

9.3. Normele imperative ale dreptului interna ţional contemporan ( jus cogens ). Defini ţie: „În înţelesul prezentei convenţii, o normă imperativă a dreptului internaţional general este o normă acceptată şi recunoscută de comunitatea internaţională a statelor în ansamblul său, ca o normă de la care nu este permisă nici o derogare şi care nu poate fi modificată decât printr-o nouă normă a dreptului internaţional general având acelaşi caracter” ( articolul 53, alin.2 al Convenţiei de la Viena din 1969). 7 Cu privire la conceptul de echitate, vezi, de exemplu, Monique Chemillier- Gendreau, L'équité, în M. Bedjaoui (coord.), op. cit., vol. I, p. 285.

Page 25: Drept international public

25

Sunt considerate ca norme de jus cogens numai acele norme de drept internaţional acceptate şi recunoscute ca atare de comunitatea internaţională a statelor în ansamblul sau. De la acestea nu se admite nici o derogare, sub sancţiunea nulităţii. Aceste norme pot fi modificate, dar numai „printr-o nouă normă având acelaşi caracter” (de jus cogens).

Identificarea normelor de jus cogens. Articolele Convenţiei de la Viena consacrate conceptului de jus cogens nu enumeră şi nu enunţă însă normele de drept internaţional care trebuie să fie considerate în această categorie.

Jus cogens nu constituie un izvor distinct al normelor dreptului internaţional contemporan. Normele având acest caracter se desprind din tratate si cutumă.

9.4. „Ordinea public ă interna ţional ă” şi normele imperative. „Ordinea publică a comunităţii internaţionale” ar consta într-o sumă de „principii si reguli a căror aplicare ar fi atât de importantă pentru comunitatea internaţională în ansamblul său, încât orice acţiune unilaterală sau acord care ar contraveni acestor principii sau reguli ar fi lipsit de forţă juridică”8. §10. Test Exemple de subiecte de sinteză

1. Explicaţi actualitatea cutumei ca izvor de drept internaţional. 2. Cum credeţi că influenţează actele unilaterale ale statelor procesul de formare a

normei cutumiare? Exemplificaţi. 3. Realizaţi o comparaţie între principiile generale de drept şi principiile dreptului

internaţional. 4. Prin raportare la jurisprudenţa CIJ, şi în special la hotărârea in Afacerea privind

Delimitarea Platoului continental al Marii Nordului, prezentaţi raportul dintre tratat şi cutumă.

5. Prezentaţi regimul normelor de jus cogens. 6. Evidenţiaţi in ce constau următoarele distincţii:

- norme dispozitive / norme imperative - ordine juridică internaţională / ordine publică internaţională.

Exemplu test tip grilă Actele unilaterale ale statelor sunt izvoare de drept internaţional în măsura în care: a) emană de la o entitate statală în calitate de subiect de drept internaţional; b) reprezintă o manifestare publică a voinţei statului ca acel act să producă efecte

juridice; c) sunt licite. §11. Bibliografie specific ă Bibliografie obligatorie .-Raluca Miga Beşteliu, Drept internaţional public.Curs universitar,Vol.I, Ed.C.H.Beck, , 2007 - B.Onica-Jarca,C.Brumar,D.A.Deteşeanu, Drept internaţional public.Caiet de seminar, Ed.C.H.Beck,2006

8 H. Mosler, The International Society as a Legal Community, în RCADI 1974, IV, p. 34

Page 26: Drept international public

26

Jurispruden ţă Hotărârea Curţii Internaţionale de Justiţie in Cazul privind Delimitarea Platoului continental al Marii Nordului, I.C.J., Reports, 1969, p. 77 Hotărârea Curţii Internaţionale de Justiţie in Cazul privind Dreptul de trecere in teritoriul indian, ICJ Reports 1960, p. 34-39.

Hotărârea Curţii Internaţionale de Justiţie in Cazul privind Experienţele nucleare in Pacificul de Sud, ICJ Reports 1974, p.90

Bibliografie facultativ ă: Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, Drept Internaţional contemporan, Ed. Beck, 2006,.

Page 27: Drept international public

27

Unitatea de înv ǎţare nr. 4

TRATATUL INTERNA ŢIONAL

Cuprins:

§1. Definiţie. Clasificări. Condiţii de fond §2. Încheierea tratatelor §3. Rezervele la tratate §4. Aplicarea în spaţiu şi în timp a tratatelor §5. Efectele tratatelor faţă de părţi §6. Efectele tratatelor faţă de state terţe §7. Aplicarea tratatelor în ordinea juridică internă §8. Modificarea tratatelor §9. Încetarea tratatelor §10.Nulitatea tratatelor. Viciile de consimţământ §11. Interpretarea tratatelor §12. Test §13. Bibliografie specifică

Obiectivele unit ǎţii de înv ǎţare

Dupǎ studiul acestei unitǎţi de învǎţare veţi reuşi sǎ: ⇒ definiţi noţiunea de tratat internaţional; ⇒ prezentaţi condiţiile de fond privind tratatele; ⇒ prezentaţi etapele încheierii unui tratat; ⇒ analizaţi comparativ ratificarea, aprobarea, acceptarea şi aderarea la tratat; ⇒ prezentaţi efectele tratatelor între părţi şi faţă de state terţec; ⇒ prezentaţi viciile de consimţământ ce pot afecta tratatele; ⇒ prezentaţi regimul nulităţii tratatelor.

Secţiunea 1. Defini ţie. Clasific ări. Condi ţii de fond

1.1. Defini ţii. Tratatul este un acord de voinţă între subiecte de drept internaţional,

având scopul de a crea, modifica sau stinge drepturi şi obligaţii juridice, supus normelor dreptului internaţional. 1.2. Clasific ări şi denumiri ale tratatelor . Clasificarea tratatelor internaţionale are în vedere criterii materiale sau formale. Clasificare material ă: - tratatele legi (tratate normative) şi tratatele contract. - Tratate licite şi tratate ilicite.

- Tratatele constitutive de organizaţii internaţionale Clasificarea formal ă a tratatelor: - În funcţie de calitatea părţilor: a) tratatele internaţionale dintre state; b) tratate

internaţionale dintre state şi organizaţii internaţionale; c) tratate încheiate între organizaţii internaţionale.

- În funcţie de numărul părţilor la tratat: a) tratate bilaterale; b) tratate multilaterale.

Page 28: Drept international public

28

1.3. Condi ţii de fond privind tratatele. Elementele definitorii, în funcţie de care un act internaţional este calificat drept tratat, privesc:

- Calitatea părţilor la acord – state sau alte subiecte de drept internaţional. - Anumite determinări ale manifestării acordului de voinţă. Acordul părţilor trebuie

să fie rezultatul voinţei lor liber exprimată, neafectată de vicii de consimţământ, şi să se stabilească asupra unui obiect realizabil şi licit.

- Condiţia ca acordul să urmărească producerea de efecte juridice . - Realizarea acordului să fie supusă normelor de drept internaţional.

1.4. Armonizarea dreptului tratatelor . În exercitarea suveranităţii lor, prin constituţie sau legi interne, statele stabilesc procedurile în urma cărora devin părţi la tratate internaţionale şi modalităţile concrete prin care îşi vor îndeplini angajamentele asumate prin tratate.

Sub impactul O.N.U. şi, în special, prin activitatea Comisiei de Drept Internaţional, începând cu perioada 1960-1970, s-au realizat importante progrese pe linia codificării ansamblului dreptului tratatelor.

1.5. Codificarea dreptului international. Prin operaţiunea de codificare a dreptului internaţional se urmăreşte sistematizarea normelor acestui drept şi precizarea conţinutului lor, în primul rând transpunerea conţinutului unor norme cutumiare în dispoziţii ale unor tratate.

• Codificarea neoficial ă poate să fie rezultatul cercetărilor unor doctrinari sau a lucrărilor desfăşurate în cadrul unor organisme interne sau internaţionale cu caracter ştiinţifict Asociaţia de Drept Internaţional (I.L.A) sau Institutul de Drept Internaţional (I.D.I.).

• Codificarea oficial ă este realizată de către state şi are caracter obligatoriu pentru cele care devin părţi la convenţiile elaborate.

Secţiunea a 2-a. Încheierea tratatelor

• Încheierea oricărui tratat presupune o suită de acţiuni la care participă statele

între care intervine tratatul. Pe cale cutumiară s-au format ce au fost codificate prin Convenţia de la Viena (1969),

aceste reguli au însă, în general, o valoare supletiv ă.

• Etapele de încheiere a unui tratat internaţional: 2.1. Negocierea este prima etapă în cursul căreia se elaborează textul (conţinutul pe

articole) al tratatului. Negocierile se desfăşoară între reprezentanţi ai statelor, special abilitaţi în acest sens. Această abilitare trebuie să rezulte din documente care emană de la autorităţile competente ale fiecărui stat. Aceste documente poartă denumirea de depline puteri .

Există şi o categorie de persoane, care, prin funcţiile pe care le îndeplinesc în stat, nu au nevoie să prezinte, pentru negocierea şi încheierea tratatelor, depline puteri. De regulă, acestea sunt:

- Şeful statului, şeful guvernului şi ministrul de externe; - Şefii misiunilor diplomatice, dar numai pentru negocierea şi încheierea tratatelor

bilaterale, între statul acreditant (de trimitere) şi statul acreditar (gazdă); - Reprezentaţii acreditaţi ai statelor la o conferinţă sau la lucrările unei organizaţii

internaţionale, convocate în vederea elaborării unui tratat.

Page 29: Drept international public

29

Etapa de negociere a tratatului bilateral se încheie cu convenirea textului acestuia între cele două părţi. În cazul tratatului multilateral , negocierea se încheie cu adoptarea textului tratatului, pe articole şi în ansamblul său.

2.2. Semnarea tratatelor , care are drept obiectiv autentificarea textului negociat. Cazuri în care etapa negocierii unui tratat nu este urmată imediat de semnarea

definitivă a acestuia: • Prin semnarea ad-referendum se autentifică textul tratatului, dar numai cu

caracter provizoriu. Parafarea , care constă în înscrierea iniţialelor numelui negociatorului împuternicit al fiecărui stat pe textul negociat, are acelaşi efect provizoriu.

2.3. Exprimarea consim ţământului . Modalităţi de exprimare a consimţământului: • Consim ţământul exprimat prin ratificare . Pentru ca un stat să fie definitiv anga-

jat juridic prin dispoziţiile tratatului este necesar să intervină un act intern, prin intermediul căruia organe special abilitate, de regulă parlamentele naţionale, analizează dispoziţiile acestuia şi decid asupra angajării statului. Acest act constituie ratificarea tratatului.

• Consim ţământul exprimat prin aprobare sau acceptare . Exprimarea consimţământului statelor de a fi părţi la tratate, prin aprobare sau acceptare, este dată în competenţa guvernelor. Pe această cale se realizează o examinare mai expeditivă a dispoziţiilor unor tratate.

• Aderarea la tratate se referă numai la tratatele multilaterale şi intervine în cazurile în care un stat nu a participat la negocierea şi semnarea tratatului dar decide, ulterior, să devină parte la acesta.

• Consim ţământul exprimat prin semnare . În anumite cazuri, semnarea echivalează însă cu exprimarea consimţământului statului de a fi parte la tratat. Semnarea va avea acest efect dacă sunt întrunite, cumulativ, următoarele două condiţii:

- tratatul prevede expres acest lucru sau s-a stabilit, în alt fel, că statele negociatoare au convenit că semnătura va avea acest efect;

- intenţia statului de a da acest efect semnăturii rezultă din deplinele puteri ale reprezentantului său ori a fost exprimată în timpul negocierii.

2.4. Intrarea în vigoare a tratatelor. Data intrării în vigoare a unui tratat (data

precisă de la care tratatul produce efecte între statele părţi), stabilită de părţile la tratat în funcţie de finalizarea procedurilor interne de exprimare a consimţământului, este, în general, prevăzută expres de acesta. În cazurile în care tratatul nu o prevede, intrarea în vigoare este convenită, ulterior, între părţi.

Documentele prin care statele îşi comunică îndeplinirea procedurilor interne de exprimare a consimţământului de a se angaja prin tratat sunt denumite instrumente de ratificare, aprobare/acceptare sau aderare .

2.5. Legisla ţia român ă privind încheierea tratatelor . Dispoziţiile relevante din

legislaţia română cu privire la procedurile interne de urmat în fiecare etapă a încheierii tratatelor, ca şi acelea referitoare la aplicarea, modificarea şi încetarea valabilităţii tratatelor la care Romania devine parte, sunt cuprinse în:

• Constituţia României; • Legea nr. 590 din 22 decembrie 2003.

Page 30: Drept international public

30

Secţiunea a 3-a. Rezervele la tratate

3.1. Noţiune. Convenţia de la Viena din 1969 (art. 2.d.) defineşte rezerva la un tratat

după cum urmează: „O declara ţie unilateral ă, indiferent de cum este redactat ă sau denumit ă, făcută de către un stat atunci când semneaz ă, ratific ă, accept ă, aprob ă sau ader ă la un tratat, prin care urm ăreşte să exclud ă sau să modifice efectul juridic al anumitor prevederi ale tratatului în apl icarea lor acelui stat”.

Rezervele reprezintă un mecanism convenţional aplicabil doar în cadrul tratatelor multilaterale.

3.2. Condi ţii de form ă ale formulării rezervelor la tratatate (articolului 23 al

Convenţiei de la Viena): • Rezervele să fie exprimate în scris şi să fie comunicate statelor contractante şi

altor state care au dreptul să devină părţi la tratat. Retragerea unei rezerve trebuie, de asemenea, formulată în scris.

• Rezervele pot fi formulate cu prilejul semnării tratatului, cu ocazia ratificării, aprobării sau acceptării sale, sau în momentul aderării.

• Celelalte părţi la tratat sunt libere să formuleze obiecţiuni la rezervele comunicate ori să le accepte. Acceptarea rezervelor se poate face expres sau tacit. Retragerea unei obiecţii la o rezervă trebuie formulată în scris.

3.3. Condi ţii de fond (condiţii cu privire la conţinutul tratatului ori rezervelor care se pot formula la acesta):

• Formularea oricăror rezerve să nu fie în mod expres interzisă de tratat. • Rezervele să nu se refere la anumite dispoziţii ale tratatului, la care este în mod

expres exclusă posibilitatea de a se formula rezerve. • Rezervele să nu fie incompatibile cu obiectul şi scopul tratatului.

3.4. Efectele rezervelor • Raporturi între statul care a formulat una sau mai multe rezerve şi statele părţi

care le-au acceptat. În aceste cazuri dispoziţiile tratatului leagă statul rezervatar şi statele care le-au acceptat, cu precizarea că în ceea ce priveşte articolele asupra cărora s-au formulat rezerve, dispoziţiile care leagă aceste state sunt cele modificate conform rezervelor.

• Raporturi între statul rezervatar şi statele care au formulat obiecţiuni la rezerve, se creează două posibile grupuri de raporturi:

- statele care au formulat obiecţiuni la rezerve au latitudinea să accepte ca restul dispoziţiilor tratatului, neafectate de rezerve, să se aplice între ele şi statul rezervatar;

- aceleaşi state au însă şi posibilitatea ca, datorită obiecţiunilor la rezerve, să refuze aplicarea ansamblului tratatului între ele şi statul rezervatar.

Secţiunea a 4-a. Aplicarea în spa ţiu şi în timp a tratatelor

4.1. Aplicarea teritorial ă a tratatelor. • Regula generală: tratatele se aplică asupra ansamblului teritoriului statelor părţi. • Situaţii specifice în care examinarea efectelor în spaţiu ale tratatelor ridică unele

probleme:

Page 31: Drept international public

31

- În anumite condiţii statele pot decide că un tratat nu se aplică unei părţi din teritoriul său.

- O serie de tratate stabilesc regimuri juridice aplicabile unor anumite zone geografice sau spaţii precis identificate, situate dincolo de limitele suveranităţii statelor părţi la tratat.

4.2. Aplicarea în timp a tratatelor. Tratatele succ esive. • Regula generală: este aceea a neretroactivităţii tratatelor. Derogările de la

această regulă sunt permise, cu condiţia ca derogarea să rezulte din clauzele tratatului. • Tratatele succesive. Potrivit art. 59 al Convenţiei de la Viena: „un tratat este

socotit a fi luat sfârşit dacă toate părţile la acest tratat încheie ulterior un tratat asupra aceleiaşi materii”9. Noul tratat se va aplica cu condiţia ca din dispoziţiile sale să rezulte intenţia părţilor de a înlocui vechiul tratat sau dacă dispoziţiile sale şi cele ale vechiului tratat sunt incompatibile în aşa măsură încât este imposibil să se aplice ambele tratate în acelaşi timp. Deci, noul tratat prevalează.

Uneori conflictul între dispoziţiile unor tratate succesive se poate rezolva prin identificarea unui grad diferit de autoritate între cele două tratate.

Secţiunea a 5-a. Efectele tratatelor fa ţă de părţi

5.1. Caracterul obligatoriu al tratatelor. • Principiul efectului relativ al tratatelor: Un tratat leagă juridic numai statele părţi la

acesta sau, într-o exprimare diferită, tratatele nu produc efecte cu privire la statele terţe. • Convenţia de la Viena asupra dreptului tratatelor asociază efectul relativ al

tratatelor cu cerinţa bunei credinţe. • Buna-credinţă constituie astfel criteriul pentru aprecierea condiţiilor în care un stat

parte la un tratat se achită de obligaţiile sale. 5.2. Îndeplinirea cu bun ă-credin ţă a obliga ţiilor – principiu al dreptului interna ţional. Principiul pacta sunt servanda s-a impus ca un principiu fundamental al dreptului internaţional, cu aplicabilitate generală şi universală10. Prin alineatul 2 al art. 2 al Cartei ONU se conferă principiului bunei credinţe un conţinut mai larg, care depăşeşte dreptul tratatelor din care a luat naştere.

9 Faţă de regula stabilită prin art. 59 al Convenţiei de la Viena privind tratatele succesive, în practica

convenţională a statelor s-au adoptat unele soluţii diferite cu privire la tratate bilaterale intervenite între state care sunt, în acelaşi timp, părţi şi la un tratat multilateral asupra aceleiaşi materii. Este, de exemplu, cazul Convenţiei de codificare a relaţiilor consulare (Convenţia de la Viena din 1963), prin raport cu numeroase acorduri consulare bilaterale, încheiate între statele părţi la această convenţie. Întrucât acordurile consulare bilaterale permit reglementarea unor situaţii particulare, ce nu se regăsesc în convenţia generală de codificare, prin art. 73 al acesteia s-a stabilit că dispoziţiile particulare din tratatele bilaterale se aplică în locul prevederilor generale ale convenţiei de codificare, indiferent dacă acordurile bilaterale au intervenit înainte sau după încheierea acesteia. O soluţie similară a fost adoptată şi în cadrul Acordului General pentru Tarife şi Comerţ (GATT), prin dispoziţiile căruia sunt exceptate de la regimul general al Acordului, referitor la acordarea clauzei naţiunii celei mai favorizate, uniunile vamale, zonele de liber schimb şi convenţiile bilaterale privind micul trafic de frontieră.

10 Pentru legătura dintre clauza rebus sic stantibus şi principiul pacta sunt servanda, a se vedea Mariana Drăghici, Principiul respectării cu bună-credinţă a obligaţiilor internaţionale, în „Sistemul principiilor dreptului internaţional”, p. 85-86.

Page 32: Drept international public

32

Dispoziţiile Cartei ONU referitoare la conţinutul principiului îndeplinirii cu bună-credinţă a obligaţiilor au fost dezvoltate în „Declaraţia referitoare la principiile dreptului internaţional privind relaţiile prieteneşti şi cooperarea dintre state potrivit cartei ONU”, (Rezoluţia Adunării Generale a ONU 2625/XXV din 1970). Secţiunea a 6-a. Efectele tratatelor fa ţă de state ter ţe

6.1. Principiul relativit ăţii efectelor tratatelor este exprimat şi prin intermediul unei

negaţii: faţă de terţi, tratatele nu creează nici obligaţii nici drepturi (pacta tertiis nec nocet nec prosunt). În dreptul internaţional, excluderea terţilor de la efectele tratatelor internaţionale decurge direct din principiul egalităţii suverane a statelor.

6.2. Condi ţiile în care statele pot dobândi drepturi în temeiu l unor tratate la care nu sunt p ărţi.

1) dacă părţile la tratat înţeleg, prin asemenea dispoziţii, să confere acest drept, fie statutului terţ sau unui grup de state căruia acesta îi aparţine, fie tuturor statelor;

2) dacă statul terţ consimte. 6.3. Condi ţiile în care pentru anumite state rezult ă obliga ţii din tratate la care nu

sunt p ărţi11. Condiţii cumulative: 1) părţile la tratat să fi înţeles să creeze o asemenea obligaţie prin dispoziţiile

tratatului; 2) statul terţ să accepte în mod expres şi în scris această obligaţie.

6.4. Regimuri juridice obiective create prin tratat e. În practica convenţională

contemporană se înregistrează existenţa unui număr crescând de tratate care stabilesc regimuri juridice general aplicabile, în interesul comunităţii internaţionale în ansamblul său. Din asemenea tratate pot rezulta drepturi şi obligaţii opozabile erga omnes, deci şi statelor terţe, fără consimţământul lor, ca o excepţie de la principiul consensualismului care domină materia dreptului tratatelor12. Secţiunea a 7-a. Aplicarea tratatelor în ordinea juridic ă intern ă

• consecinţă a regulei pacta sunt servanda constă în obligaţia statelor părţi la un

tratat de a asigura aplicarea acestuia în ordinea lor juridică internă.

11 Referitor la efectele tratatelor fata de terţi, vezi, de exemplu, I. Anghel, Dreptul tratatelor, vol. II,

Bucureşti, 1993, p. 667 şi urm.; Tudor Mircea, Les traites internationaux et les Etats tiers, teză, Geneva, 1970; Ph. Braud, Recherces sur les Etats tiers en droit international, în R.G.D.I.P. nr. 1, 1968, p. 17-86; Ch. Rousseau, op. cit., p. 187-193; Ph. Cahier, Le probleme des effets des traites a l'egard des Etats tiers, în R.C.A.D.I., 1974, III, vol. 143; McNair, The Law of Treaties, Oxford, Clarendon Press, 1961, p. 333-342.

12 Opozabilitatea erga omnes a unui tratat internaţional a fost pentru prima dată recunoscută în legătură cu insulele Aaland, care, în baza tratatului din 1856, intervenit între Franţa, Anglia şi Rusia, în urma războiului Crimeei, urmau să fie demilitarizate. În 1920, suveranitatea asupra Insulelor Aaland a trecut de la Rusia la Finlanda, care devenise independentă. Suedia ca ţară vecină, a cerut Finlandei să respecte în continuare statutul de demilitarizare al Insulelor Aaland, stabilit printr-un tratat la care nici una dintre ţări nu fusese parte. Comisia de jurişti constituită pentru soluţionarea acestui litigiu în 1920 a recunoscut legitimitatea pretenţiilor Suediei, în numele unor „interese general europene”, legate de importanţa strategică a arhipelagului Aaland.

Page 33: Drept international public

33

• Datorită diversităţii sistemelor constituţionale ale statelor, care stabilesc modalităţile concrete de aplicare a tratatelor în ordinea juridică internă, în dreptul internaţional nu s-a putut ajunge la norme general aplicabile în această materie. Secţiunea a 8-a. Modificarea tratatelor

8.1. Adaptarea tratatelor . Transformările numeroase şi rapide pe care le

înregistrează relaţiile internaţionale contemporane impun, nu de puţine ori, adaptarea conţinutului tratatelor la evoluţiile societăţii internaţionale13.

• Reguli generale privind modificarea tratatelor: - Orice tratat poate fi modificat numai cu acordul părţilor; - Pentru ca modificările să fie efective, acest acord trebuie să parcurgă în general,

etapele prevăzute pentru încheierea tratatului. 8.2. Modificarea tratatelor multilaterale. • De regulă, procedura concretă de urmat pentru modificarea tratatului este stabilită

în cuprinsul acestuia („clauze de revizuire”): iniţierea modificărilor şi condiţiile de negociere şi adoptare a textului amendamentelor, numărul de ratificări sau aprobări necesare pentru intrarea în vigoare a amendamentelor, depozitarul acestora etc.

• În principiu, modificările unor tratate multilaterale nu pot interveni decât în urma acordului tuturor statelor părţi (regula unanimităţii)14.

8.3. Modificarea Cartei ONU . • Modificarea Cartei ONU urmează un regim juridic special, care face distincţie între

amendarea şi revizuirea sa. • Articolul 108 se referă la „amendamente ” ale Cartei, concepute ca modificări de

mai mică importanţă. Articolul 109 se referă la posibilitatea „revizuirii ” Cartei, deducând din condiţiile în care aceasta ar putea avea loc, că ea ar privi modificări ale ansamblului dispoziţiilor Cartei. Secţiunea a 9-a. Încetarea tratatelor

9.1. Considera ţii introductive. • Cauze de încetare a efectelor tratatelor:

9.2. Încetarea tratatelor ca urmare a voinţei părţilor . Cazuri de încetare a efectelor tratatelor ca urmare a voinţei părţilor: - Expirarea termenului prevăzut în tratat, în cazul tratatelor încheiate pe o durată

determinată15. Acest tip de tratate poate cuprinde o clauză privind tacita reconducţiune.

13 În legătură cu modalităţile de modificare a tratatelor, art. 39 al Convenţiei de la Viena stabileşte

următoarele: „Un tratat poate fi amendat prin acordul părţilor. Afară de cazul în care tratatul nu dispune altfel, regulile enunţate în partea a II-a («Încheierea şi intrarea în vigoare a tratatelor») sunt aplicabile unui astfel de acord”.

14 Cu privire la cerinţa unanimităţii, reţinem că aceasta este respectată în cazul tratatelor încheiate între un număr redus de state. Este, de exemplu, cazul tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, care impun regula unanimităţii pentru modificarea lor.

Page 34: Drept international public

34

- Îndeplinirea condiţiei rezolutorii, expres prevăzută în cuprinsul tratatelor. - Denunţarea sau retragerea. - Prin exprimarea acordului de voinţă al tuturor părţilor.

• Suspendarea tratatului. Are în vedere aşa-numitele „clauzele de salvgardare” care

permit unui stat, în anumite situaţii excepţionale, când întâmpină dificultăţi în îndeplinirea unora din angajamentele asumate, să suspende temporar aplicarea acestora.

• Încetarea sau suspendarea tratatelor se poate realiza şi tacit, ca urmare a încheierii între aceleaşi părţi a unui tratat cu acelaşi obiect (tratate succesive).

Violarea tratatului de către una din părţi poate antrena încetarea acestuia sau suspendarea efectelor lui. Art. 60 alin. 3 din Convenţia de la Viena prevede posibilitatea invocării violării tratatului numai la cazurile în care se poate dovedi că este vorba despre o violare substanţială.

9.3. Încetarea tratatelor independent de voinţa părţilor intervine în situaţii care fac

imposibilă executarea lor, ca urmare a dispariţiei obiectului16 sau părţilor la tratat şi ca efect al schimbării fundamentale a împrejurărilor.

9.4. Schimbarea fundamentală a împrejurărilor. Orice tratat ar conţine o clauză tacită conform căreia tratatul este în vigoare atât timp

cât împrejurările rămân identice cu cele din momentul încheierii sale (omnis conventio intelligitur rebus sic stantibus).

Invocarea clauzei rebus sic stantibus (schimbarea împrejurărilor) intervine atunci când numai una din părţi consideră că noile împrejurări sunt de natură să conducă la încetarea tratatului.

9.5. Ruperea relaţiilor diplomatice şi consulare şi războiul pot crea, în ceea ce

priveşte anumite tratate, o imposibilitate de executare şi pot conduce la încetarea acestora.

În general, ruperea relaţiilor diplomatice sau consulare nu conduce automat la încetarea tratatelor dintre statele în cauză. Fac excepţie tratatele a căror executare implică existenţa relaţiilor diplomatice şi consulare între părţi.

În cazul conflictelor armate se pot crea împrejurări care să afecteze nu numai aplicarea tratatelor dintre statele beligerante, ci şi între alte state.

15 Între tratatele încheiate pentru perioade de timp determinate, se pot menţiona: Tratatul pentru constituirea

Comunităţii Economice a Cărbunelui şi Oţelului, încheiat în 1949, a stabilit valabilitatea sa pe o perioadă de 50 de ani. Tratatul dintre S.U.A. şi Republica Panama privind regimul juridic al Canalului Panama, încheiat în 1977, a fost prevăzut să ia sfârşit la 31 decembrie 1999.

16 Referitor la dispariţia totală şi permanentă a obiectului tratatului sau a uneia din părţi drept cauze obiective care duc la caducitatea tratatului, în lucrările pregătitoare ale Convenţiei de la Viena, Comisia de Drept Internaţional – referindu-se la dispariţia obiectului tratatului – a evocat, ca exemple ipotetice, secarea unui fluviu în legătură cu care ar fi existat un tratat pentru construirea unui baraj şi dispariţia unei insule care făcea obiectul unui tratat.

Page 35: Drept international public

35

Secţiunea a 10-a. Nulitatea tratatelor. Viciile de consim ţământ

10.1. Nulitatea, cauz ă de încetare a efectelor tratatelor. Nulitatea tratatelor intervine în următoarele cazuri:

10.2. Nulitatea tratatelor care contravin unei norme de jus cogens.

Regula este stabilită în art. 53 al Convenţiei de la Viena: „este nul orice tratat care, în momentul încheierii sale, este în conflict cu o normă imperativă a dreptului internaţional general”. Art. 64 al Convenţiei se referă la ipoteza apariţia unei noi norme imperative de drept internaţional. În acest caz, „orice tratat existent, care este în conflict cu această normă, devine nul şi ia sfârşit”.

10.3. Nulitatea tratatelor ca urmare a unor vicii de consimţământ. • Violarea dispoziţiilor dreptului intern privitoare la competenţa de a încheia tratate. • Eroarea. • Dolul. • Coruperea reprezentantului unui stat. • Constrângerea exercitată asupra reprezentantului statului17. • Constrângerea exercitată asupra statului. 10.4. Nulitatea relativ ă şi nulitatea absolut ă a tratatelor. Nulitatea relativă poate fi invocată numai de statul al cărui consimţământ a fost viciat

şi ea poate fi ulterior acoperită, prin confirmare, de către acelaşi stat (art. 45). Nulitatea absolută sancţionează viciile de consimţământ rezultând din constrângerea exercitată asupra statului sau reprezentantului său. Ea mai afectează tratatele care contravin unei norme de jus cogens. Secţiunea a 11-a. Interpretarea tratatelor

11.1. Interpretarea unui tratat este operaţiunea prin care se determină sensul exact

al unui cuvânt sau al unei expresii, se lămuresc exprimările ambigue sau obscure ale unei clauze. Prin interpretare se încearcă să se regăsească „voinţa comună” a părţilor contractante, în momentul redactării textului.

11.2. Problema autorităţii competente pentru interpretarea tratatelor: • Pe plan internaţional, sarcina interpretării tratatelor revine: - Statelor părţi la tratat (interpretarea autentică). - Tribunalelor arbitrale sau Curţii Internaţionale de Justiţie (interpretare jurisdicţională)

– este o interpretare neautentică, care are forţă obligatorie numai pentru părţile în litigiu şi priveşte numai speţa supusă jurisdicţiei.

- Organizaţiilor internaţionale care au competenţa de a interpreta dispoziţiile actelor lor constitutive, a tratatelor la care organizaţia este parte ca şi, eventual, a unor tratate în legătură cu care se pot pronunţa, în temeiul atribuţiilor lor specifice.

• Pe plan intern, interpretarea tratatelor revine autorităţilor guvernamentale competente în domeniul relaţiilor externe, de regulă ministerelor de externe ale statelor părţi.

17 Un caz notoriu privind constrângerea reprezentantului unui stat este acela al preşedintelui Cehoslovaciei,

Hacha, care în 1939 a fost constrâns, prin măsuri grave de intimidare, să încheie cu Germania hitleristă tratatul care instituia protectoratul german asupra Boemiei şi Moraviei.

Page 36: Drept international public

36

11.3. Reguli şi mijloace de interpretare. Convenţia de la Viena din 1969, articolul 31, care în aliniatul 1 stabileşte:

“Un tratat trebuie să fie interpretat cu bună credinţă potrivit sensului obişnuit ce urmează a fi atribuit termenilor tratatului în contextul lor şi în lumina obiectului şi scopului său”.

§12. Test Exemple de subiecte de sinteză . 1. Pot fi considerate drept tratate internaţionale acordurile încheiate între state şi societăţi transnaţionale? Argumentaţi răspunsul. 2. Analizaţi raportul dintre codificare şi dezvoltarea progresivă a dreptului internaţional. 3. Precizaţi care sunt consecinţele juridice ale semnării tratatului. 4. Analizaţi comparativ ratificarea, aprobarea, acceptarea şi aderarea la tratat. 5. Analizaţi efectele rezervelor la tratate în raport cu diferitele poziţii pe care le pot adopta celelalte state părţi cu privire la acestea. 6. În ce condiţii pot dobândi statele terţe la un tratat drepturi decurgând din acel tratat? Dar obligaţii? 7. Care sunt consecinţele juridice ale stării de război cu privire la diferitele categorii de tratate multilaterale sau bilaterale la care statele beligerante sunt părţi? 8. Comparaţi constrângerea exercitată asupra reprezentantului statului şi constrângerea reprezentată asupra statului ca forme de viciere a consimţământului de a deveni parte la tratat. Exemplu test tip grilă Tratatul se caracterizează prin aceea că: a) este un acord de voinţă între subiecte de drept internaţional; b) se încheie numai între state; c) este consemnat într-un singur instrument; d) se referă inclusiv la contractele de stat. §13. Bibliografie specific ă Bibliografie obligatorie 1.Raluca Miga Beşteliu, Dreptul internaţional public.Curs universitar.Vol.I. Ed.C.H.Beck, 2.Convenţia de la Viena din 23 mai 1969 privind dreptul tratatelor. 3.Legea nr. 590/22.12.2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23/12.01.2004. Jurispruden ţă Avizul consultativ al Curţii Internaţionale de Justiţie ”Rezervele formulate la Convenţia pentru prevenirea şi reprimarea crimei de genocid” (1951), disponibilă pe Internet la adresa: http://www.icj-cij.org/icjwww/idecisions/isummaries/ippcgsummary510528.htm Bibliografie facultativ ă

Page 37: Drept international public

37

1.Marcian Niciu, Drept internaţional public, Iaşi, vol I, 1992. 2.I.Anghel, Dreptul tratatelor, vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993..

Page 38: Drept international public

38

Unitatea de înv ǎţare nr. 5

COMPETENŢELE STATELOR ASUPRA PERSOANELOR

Cuprins:

§1. Populaţia, element constitutiv al statului §2. Cetăţeni si străini §3. Refugiaţii şi persoanele strămutate. Azilul teritorial. §4. Protecţia diplomatică §5. Naţionalitatea persoanelor juridice şi a diferitelor categorii de vehicule §6. Test §7. Bibliografie specifică

Obiectivele unit ǎţii de înv ǎţare

Dupǎ studiul acestei unitǎţi de învǎţare veţi reuşi sǎ: ⇒ prezentaţi legătura de cetăţenie a unei persoane cu statul de cetăţenie; ⇒ prezentaţi expulzarea ca modalitate de încetare a şederii unor străini pe teritoriul statului; ⇒ prezentaţi drepturile şi obligaţiile refugiaţilor în statul de refugiu; ⇒ realizaţi o comparaţie între instituţia azilului teritorial şi cea a azilului diplomatic; ⇒ prezentaţi instituţia protecţiei diplomatice.

Secţiunea 1. Popula ţia, element constitutiv al statului Ca element constitutiv al statului, populaţia este reprezentată de indivizii legaţi de stat

prin cetăţenie, care alcătuiesc comunitatea naţională a acestui stat. Alături de cetăţenii proprii, pe teritoriul unui stat se pot afla şi străini, fie pe o bază, în general, permanentă, fie în mod temporar.

Statutul juridic al persoanelor fizice este stabilit, potrivit dreptului intern al acelui stat, în baza competenţei ( jurisdicţiei) sale teritoriale şi personale.

Exercitarea acestor atribuţii, deşi în principiu exclusivă şi discretionară, se realizează cu luarea în considerare a două principii:

• regimul propriilor cetăţeni să nu aducă atingeri ireversibile drepturilor fundamentale ale omului,

• regimul străinilor să nu prejudicieze interesele acestora sau ale statului de origine. Secţiunea a 2-a. Cetăţeni si str ăini

2.1. Definirea cet ăţeniei . „Cet ăţenia este o leg ătur ă juridic ă care se întemeiaz ă pe un fapt social, pe o leg ătur ă, o solidaritate efectiv ă de existen ţă, interese, sentimente, al ături de o reciprocitate de drepturi şi obliga ţii. Se poate spune c ă ea este expresia juridic ă a faptului c ă individul c ăreia îi este conferit ă…este în fapt, mai strâns legat de popula ţia statului care i-o acord ă decât de a oric ărui alt stat.”

Page 39: Drept international public

39

2.2. Conflicte negative si pozitive de cet ăţenie . Conflictul pozitiv de cetăţenie ( pluripartidia), rezultă din dobândirea unei noi cetăţenii

fără a o pierde pe aceea a statului de origine. Conflictul negativ de cetăţenie (apatridia) caracterizează situaţia persoanelor care nu au nici o cetăţenie, ori pe acelea care îşi pierd cetăţenia originară, fără să dobândească cetăţenia altui stat. 2.3. Regimul juridic al str ăinilor . Prin străin se înţelege o persoană care se află pe teritoriul unui stat fără a avea cetăţenia acestuia ci a unui alt stat, fiind asimilaţi acestora şi apatrizii, ca şi refugiaţii.

Determinarea conţinutului drepturilor şi obligaţiilor acestora se face în toate cazurile prin legile interne ale fiecărui stat, cu respectarea unor norme şi standarde internaţionale.

2.4. Expulzarea şi extr ădarea . • Prin expulzare se înţelege obligarea străinului să părăsească teritoriul statului în

care îşi are reşedinţa. Această măsură este dispusă prin act administrativ individual, motivat prin raţiuni de ocrotire a ordinii publice, a regimului politic, sistemului economic, securităţii naţionale etc.

• Extr ădarea este o modalitate de terminare a şederii unor străini pe teritoriul unui stat, în cazurile în care aceştia sunt autorii unor infracţiuni de drept comun, precum şi unor crime împotriva păcii şi umanităţii18.

Secţiunea a 3-a. Refugia ţii şi persoanele str ămutate. Azilul teritorial.

3.1. Defini ţia no ţiunii de refugiat . Refugiatul este definit ca orice “persoan ă care în

urma unor temeri justificate de a fi persecutat ă, pe motive de ras ă, religie, naţionalitate, apartenen ţă la un anumit grup social sau opinie politic ă, se găseşte în afara ţării sale de origine şi nu poate, sau din cauza acestor temeri nu dore şte să revin ă în aceast ă ţară” (Articolul 1, alineatul A(2) din Convenţia privind statutul refugiaţilor din 28 iulie 1951)19.

3.2. Înaltul Comisariat al O.N.U. pentru Refugia ţi (ICNUR), creat prin rezoluţia

Adunării Generale a ONU 428(V) din 14.12.1950, a început să funcţioneze la 1.01.1951. El îndeplineşte urmatoarele funcţiuni:

• asigură protecţie internaţională refugiaţilor, prin promovarea încheierii şi ratificării unor convenţii internaţionale pentru protecţia refugiaţilor,

• caută soluţii imediate problemelor acestora, prin asigurarea de asistenţă, constând în ajutoare alimentare, medicale, condiţii de adăpost, şi

• oferă sprijin pe termen lung.

18 În cele mai multe cazuri, extrădarea se acordă pentru infracţiuni internaţionale. Acestea sunt fapte penale foarte grave, încriminate în condiţii similare în mai multe state, în temeiul unor convenţii internaţionale, între care pot fi menţionate terorismul, pirateria maritimă, pirateria aeriană, traficul de stupefiante, falsificarea de monedă, traficul de femei şi copii etc. 19 În lumina definiţiei refugiatului din Convenţia din 1951, poate fi sesizată în cadrul ONU abordarea conceptual diferită a categoriei de refugiat, prin raport cu sistemul de protecţie al refugiaţilor, iniţiat sub auspiciile Societăţii Naţiunilor. Prin Convenţia din 1951 statutul de refugiat este astfel acordat pe baza individuală şi nu pentru grupuri de persoană în funcţie de ţările de provenienţă. (Vezi, I. Cloşcă, Refugiaţii. Noi probleme, noi abordări, în Revista Română de Drept Umanitar nr. 1/1996, p. 20).

Page 40: Drept international public

40

3.3. Statutul juridic al refugia ţilor . Convenţia din 1951 privind statutul refugiaţilor stabileşte obligaţia refugiaţilor de a se conforma legilor, regulamentelor şi măsurilor pentru menţinerea ordinii publice în statul pe teritoriul căruia s-au refugiat. Unul din cele mai importante drepturi de care se pot bucura refugiaţii se referă la nereturnarea acestora; acest principiu opreşte statele să returneze un refugiat “într-o ţară în care viaţa sau libertatea sa ar fi ameninţate pe motive de rasă, religie, naţionalitate, apartenenţa la un grup social sau opinii politice” ori într-o ţară unde refugiatul nu ar fi protejat împotriva unei asemenea returnări.

3.4. Alte categorii de persoane care solicit ă protec ţie. Deşi definiţia Convenţiei din

1951 a fost larg adoptată în raporturile internaţionale, ea nu acoperă categorii importante de persoane care îşi părăsesc ţara de origine şi care constituie în ultima vreme, cele mai numeroase grupuri de persoane ce revendică statutul de refugiaţi, cum ar fi “refugiaţii economici” sau persoanele ajunse în această situaţie în urma unor conflicte armate, interne sau internaţionale.

3.5. Regimul juridic al refugia ţilor în România se bazează pe prevederile

Constituţiei, şi pe dispoziţiile Ordonanţei Guvernului 102 din 31.08.2000, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 323/2001, şi modificată ulterior.

3.6. Azilul teritorial poate fi definit, din două puncte de vedere distincte: - ca un drept suveran al statului căruia i se solicită, de a acorda sau refuza sau refuza

acest statut. - Din punct de vedere al individului, dreptul de a solicita azil este considerat un drept fundamental al omului, prevăzut în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului la articolul 14: “Oricine are dreptul de a se bucura de azil contra p ersecu ţiei în alte ţări ”. 3.7. Azilul diplomatic constă în primirea şi protecţia acordată în localurile

ambasadelor ori oficiilor consulare străine dintr-un anumit stat a unor cetăţeni ai acelui stat, urmăriţi de propriile lor autorităţi, ori a căror viaţă este în pericol din cauza unor evenimente interne excepţionale.

Secţiunea a 4-a. Protec ţia diplomatic ă

În temeiul statutului personal de cetăţeni ai unui stat, străinii aflaţi pe teritoriul altui stat

păstrează o legătură juridică cu statul de origine. Această legătură se poate manifesta în două direcţii. - Pe de o parte, statul de origine poate impune cetăţenilor săi aflaţi pe teritoriul altui

stat anumite obligaţii decurgând din constituţie şi legi interne. - Pe de altă parte, statul naţional este obligat să acorde propriilor cetăţeni, aflaţi pe

teritoriul altui stat, protecţie diplomatică20.

20 Cu privire la protecţia diplomatică a persoanelor juridice, în cauza Barcelona Traction, C.I.J. a apreciat că Belgia nu avea calitatea de a acorda protecţia sa diplomatică societăţii cu acest nume, deşi cea mai mare parte a capitalului acesteia era deţinut de cetăţeni belgieni. Prin aceasta a fost, în fapt, respins un posibil criteriu de sta-bilire a naţionalităţii unei societăţi, şi anume acela al controlului acesteia. În litigiul menţionat, C.I.J. a considerat că protecţia diplomatică în beneficiul societăţii Barcelona Traction nu putea fi exercitată decât de Canada, întrucât societatea era înregistrată ca persoană juridică în această ţară. În acelaşi litigiu, Curtea a subliniat că statul

Page 41: Drept international public

41

Termenul de protecţie diplomatică mai este utilizat şi în situaţiile în care statul naţional se implică direct în apărarea intereselor propriilor cetăţeni faţă de un alt stat, însuşindu-si, cu îndeplinirea anumitor condiţii, pretenţiile propriului său cetăţean.

Secţiunea a 5-a. Naţionalitatea persoanelor juridice şi a diferitelor categorii de vehicule

5.1. Naţionalitatea persoanelor juridice . Ca şi persoanele fizice, persoanele juridice

sunt legate de un anumit stat printr-o legătură permanentă care în acest caz îmbracă forma naţionalit ăţii .

5.2. Naţionalitatea diferitelor vehicule . Ca principiu, orice vehicul, orice bun, poartă

naţionalitatea proprietarului. În cazul navelor, aeronavelor şi vehiculelor spaţiale, întrucât destinaţia sau modul lor de folosire pot produce efecte în raporturile dintre state, între acestea şi un stat determinat trebuie să existe o legătură efectivă şi permanentă. §6. Test Exemple de subiecte de sinteză

1. Care sunt limitele impuse de dreptul internaţional pentru ca legătura de cetăţenie să fie opozabilă altor state?

2. Prezentaţi expulzarea ca modalitate de încetare a şederii unor străini pe teritoriul statului.

3. Care sunt tipurile de protecţie ce pot fi acordate de statul român? 4. Comentaţi prin raportare la dispoziţiile OG. Nr. 102/2000, cu modificările şi

completările ulterioare, statutul refugiaţilor în România. 5. Realizaţi o comparaţie între instituţia azilului teritorial şi cea a azilului diplomatic.

Exemplu test tip grilă Azilul teritorial reprezintă: a) o expresie a suveranităţii statului solicitat; b) un act inamical în relaţiile dintre state; c) un drept absolut şi discreţionar al statului solicitat; d) o manifestare unilaterală de voinţă a statului solicitat. §7. Bibliografie specific ă Bibliografie obligatorie - Raluca Miga Beşteliu, Drept internaţional public,Curs universitar, Vol. I, Ed.C.H.Beck, 2007, Bucureşti - B.Onica-Jarca, C.Brumar,D.-A.Deteşeanu, Drept internaţional public.Caiet de seminar, Ed.C.H.Beck,2006 .

trebuie considerat ca unică autoritate care decide acordarea protecţiei sale, având o putere discreţionară şi o libertate totală de acţiune (I.C.J. Reports, 1970, p. 44).

Page 42: Drept international public

42

Jurispruden ţa: - Hotărârea Curţii internaţionale de Justiţie in Afacerea privind dreptul de azil (Haya de la Torre), ICJ Reports 1950, p. 34-39.

- Hotărârea Curţii internaţionale de Justiţie in Afacerea Nottebohm, I.C.J., Reports, 1951, p. 77 - Hotărârea Curţii internaţionale de Justiţie in Afacerea Barcelona Traction, I.C.J.Reports,1964 Bibliografie facultativ ă. - Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, Drept Internaţional contemporan, Ed. All Beck, 2001, Bucureşti, p.74 – 75 - Ion Retca, Extrădarea propriilor cetăţeni, Dreptul nr. 8/2004, p.207 – 210.

Unitatea de înv ǎţare nr. 6

Page 43: Drept international public

43

COMPETENŢELE STATELOR ASUPRA TERITORIULUI DE STAT.

CUPRINS

§1.Teritoriul de stat. §2. Evoluţia concepţiilor referitoare la modalităţile de dobândire sau de modificare a teritoriului de stat §3.Delimitarea teritoriului de stat. Frontierele în dreptul internaţional contemporan. §4.Fluviile internaţionale §5.Canaluri maritime internaţionale §6.Spaţiul aerian §7.Test §8.Bibliografie specifică

Obiectivele unit ǎţii de înv ǎţare

Dupǎ studiul acestei unitǎţi de învǎţare veţi reuşi sǎ: ⇒ prezentaţi componentele teritoriului de stat ⇒ prezentaţi modalităţile de dobândire de teritorii; ⇒ prezentaţi suveranitatea statelor asupra spaţiului lor aerian; ⇒ prezentaţi regimul juridic al fluviilor şi canalelor maritime internaţionale;

Secţiunea 1. Teritoriul de stat.

Teritoriul de stat reprezintă spaţiul geografic în limitele căruia statul îşi exercită suveranitatea deplina şi exclusivă. Suveranitatea teritorială a statului se caracterizează prin:

• Exclusivitate ; • Plenitudinea exerciţiului acesteia Componentele teritoriului de stat: - Spaţiul terestru ; - Spaţiul acvatic; - Spaţiul aerian .

Secţiunea a 2-a. Evolu ţia concep ţiilor referitoare la modalit ăţile de dobândire sau de modificare a teritoriului de stat

Page 44: Drept international public

44

2.1. Dobândirea originar ă. Dintr-o perspectivă istorică, termenul de „dobândire de

teritorii” se referă la modurile prin care, în trecut, anumite state şi-au lărgit teritoriul, fără ca prin aceasta să se micşoreze corespunzător teritoriul altui stat.

2.2. Modalit ăţi de modificare a teritoriului admise de dreptul in terna ţional

contemporan : • Modificările teritoriale intervenite ca urmare a procesului de decolonizare • Consim ţământul liber exprimat al popula ţiei care locuieşte pe un anumit

teritoriu. • Forma de manifestare a voinţei populaţiei:

- hotărâre a organului legislativ suprem ; - consultarea direct ă a populaţiei.

Secţiunea a 3-a. Delimitarea teritoriului de stat. Frontierele în d reptul interna ţional contemporan.

3.1. Conceptul de frontier ă. Frontierele marchează limitele teritoriale în interiorul

cărora un stat îşi exercită, în principiu, suveranitatea sa deplină şi exclusivă. 3.2. Clasificarea frontierelor se face în funcţie de două criterii: al aliniamentelor pe

care le urmează şi al naturii spaţiilor pe care le delimitează. • Din punct de vedere al aliniamentelor , frontierele pot fi naturale, geometrice sau

astronomice. • Din punct de vedere al naturii spa ţiilor (teritoriului), frontierele sunt terestre,

fluviale, maritime şi aeriene.

3.3. Stabilirea frontierelor . • Modalităţi juridice: acorduri încheiate între state vecine, ori, de cele mai multe ori,

tratate care au marcat sfârşitul unor conflicte militare, hotărârile unor instanţe arbitrale internaţionale ori ale celor două Curţi Internaţionale de Justiţie.

• Operaţiunile practice de determinare a traseului unei frontiere: - delimitarea , operaţiune politică şi juridică, care constă în identificarea direcţiei

principale şi descrierea amănunţită a traseului acesteia. - demarcarea propriu-zisă pe teren a liniei de frontieră, care presupune o serie de

operaţiuni de instalare a unor borne sau identificarea altor semne de demarcaţie (copaci, forme de relief natural, geamanduri, etc.).

3.4. Regimul juridic al frontierei de stat a Români ei. Ordonanţa de Urgenţă nr.

105/2001; alte legi interne referitoare la desfăşurarea diferitelor activităţi în zona de frontieră; peste 80 de înţelegeri internaţionale bilaterale, încheiate de România cu statele vecine.

Secţiunea a 4-a. Fluviile interna ţionale

Page 45: Drept international public

45

4.1. Defini ţie. Clasific ări . Fluviile internaţionale sunt cursurile de apă care separă sau traversează teritoriile mai multor state şi care sunt navigabile până la vărsarea lor în mare.

• Fluvii succesive, care traversează teritoriile mai multor state • Fluvii contigue, care separă teritoriile a două state 4.2. Naviga ţia pe fluviile interna ţionale . Principiul libertăţii de navigaţie pe fluviile

internaţionale este consacrat prin Actul final al Congresului de la Viena din 1815, care stabileşte regimul juridic al Rinului şi proclamă principiul general al libertăţii navigaţiei comerciale pe principalele fluvii internaţionale.

• Conferinţa de la Barcelona (1921), convocată sub auspiciile Societăţii Naţiunilor introduce conceptul de “ curs de apă navigabil de interes internaţional”.

• Pot fi identificate astăzi unele reguli cutumiare referitoare la libertatea de navigaţie şi la drepturile statelor riverane în utilizarea fluviilor internaţionale:

- Libertatea de navigaţie pe fluviile internaţionale, care presupune asigurarea accesului neîngr ădit al navelor comerciale ale tuturor statelor, riv erane sau neriverane. Navele comerciale vor fi tratate în mod egal, indiferent de pavilion ul pe care îl arboreaz ă. Navele militare, precum şi cele vamale şi de poli ţie ale statelor neriverane nu au acces pe fluviile interna ţionale. Acelea şi categorii de nave al statelor riveran se bucura de dreptul de a naviga p e aceste fluvii, dar numai în sectoarele supuse suveranit ăţii statelor c ărora le apar ţin. Accesul în sectoarele altor state este permis numai cu autorizarea acesto ra.

- Dreptul statelor riverane de a stabili condiţiile de desfăşurare a navigaţiei, prin acord cu celelalte state riverane şi obligaţia lor de a men ţine fluviul în stare de naviga ţie, executând lucr ări de între ţinere şi amenajare. Statele riverane exercit ă de asemenea, dreptul de control vamal şi sanitar şi de supraveghere prin poli ţia fluvial ă, ca şi pe acela de a percepe anumite taxe.

4.3. Utilizarea fluviilor interna ţionale în alte scopuri decât naviga ţia.. In

elaborarea unor norme general aplicabile, s-au înregistrat unele rezultate: • Asociaţia de Drept Internaţional a elaborat un grup de articole, cunoscute sub

denumirea de “Regulile de la Helsinki – 196621”. • In cadrul Comisiei de Drept Internaţional a ONU a fost elaborată Conven ţia cu

privire la utilizarea fluviilor interna ţionale în alte scopuri decât naviga ţia (1997), în cadrul căreia s-a reţinut conceptul de “resurse naturale partajabile” ( natural shared resources).

4.4. Evolu ţia regimului juridic al Dun ării. I. Tratatul de pace de la Paris din 1856 prevedea libertatea de navigaţie pentru

toate statele - riverane şi neriverane - şi împărţirea fluviului în două sectoare: Dunărea fluvial ă şi Dunărea maritim ă.

• Pentru Dunărea maritim ă a fost creată Comisia European ă a Dunării . • Din Comisia Europeană a Dunării nu făceau parte Principatele Române, deşi

competenţele Comisiei se exercitau în principal pe teritoriul acestora, unde Comisia îşi avea şi sediul.

21 Pentru un extras din textul Regulilor de la Helsinki cu privire la utilizarea fluviilor internaţionale, vezi I. Brownlie, op. cit., p. 275-276.

Page 46: Drept international public

46

II. Conferin ţa de la Paris (2 august 1920 – 23 iulie 1921), în cadrul căreia s-a elaborat Convenţia Dunării.

• A fost instituit un regim internaţional pe toată porţiunea navigabilă a fluviului, de la Ulm la vărsarea în mare.

• Acest regim era extins şi asupra principalilor afluenţi ai Dunării, care treceau prin teritoriul mai multor state ( Mureşul, Tisa, Moravia, Drava).

S-au creat două organe: Comisia Interna ţional ă a Dunării şi Comisia European ă a Dunării

III. Regimul actual al navigaţiei pe Dunăre, stabilit la sfârşitul celui de-al doilea război mondial, este reglementat prin Conven ţia de la Belgrad , încheiată exclusiv între statele riverane la Dunăre, în 1948.

IV. In urma transformărilor care au avut loc în Europa Centrală şi de Răsărit după 1990, au intervenit următoarele noi reglementări:

- Protocolul adi ţional la Conven ţia de la Belgrad , în vigoare din 1999; - Protocolul de semn ătur ă la Protocolul sus menţionat; - Conven ţia privind cooperarea pentru protec ţia şi folosirea durabil ă a fluviului

Dunărea. 4.4. Canalul Dunăre - Marea Neagră este un curs de apa navigabil, situat în întregime

pe teritoriul României, legând cele două căi internaţionale de navigaţie între Constanţa Sud şi portul Cernavodă, printr-o rută alternativă, mai scurtă.

Secţiunea a 5-a. Canaluri maritime interna ţionale

5.1. Defini ţie. Regim juridic. Canalurile maritime interna ţionale sunt c ăi

maritime de comunica ţie, construite pe teritoriul unui stat, pentru a le ga dou ă mări libere, în scopul facilit ării naviga ţiei.

• Ele sunt ape interioare ale statului pe teritoriul căruia s-au construit, având însă în vedere scopul pentru care au fost construite, canalurile maritime trebuie s ă fie deschise naviga ţiei pentru vasele tuturor statelor.

5.2. Canalul Suez , deschis navigaţiei în 1869 - rezoluţia Consiliului de Securitate al

ONU din 13 octombrie 1956 recunoaşte suveranitatea teritorială a Egiptului în privinţa administrării canalului, dar cere acestuia să menţină libera navigaţie prin canal.

5.3. Canalul Panama a fost construit pe istmul cu acelaşi nume, pentru a deschide

circulaţia între Oceanul Atlantic şi Oceanul Pacific. In 1977, după îndelungi negocieri, între SUA şi Panama se încheie un tratat, prin care se recunoaşte suveranitatea acestuia din urmă asupra Canalului şi zonei adiacente. După 1999 Canalul urmează să dobândească un regim de neutralitate, garantat de SUA.

5.4. Canalul Kiel a fost construit de Germania pe teritoriul sau, între 1885-1895,

pentru a lega Marea Baltică cu Marea Nordului. După încheierea primului război mondial, canalul este „internaţionalizat”, în temeiul Tratatului de la Versailles , urmând să rămână deschis liberei navigaţii a vaselor tuturor statelor, atât comerciale cât şi militare, în condiţii de deplină egalitate, cu singura condiţie ca Germania să nu fie în stare de război cu respectivele state.

Secţiunea a 6-a. Spaţiul aerian

Page 47: Drept international public

47

6.1. Spaţiul aerian na ţional al unui stat este coloana de aer aflată deasupra teritoriului terestru şi a mării teritoriale a unui stat cu litoral, care este supusă suveranităţii acelui stat.

Spaţiul aerian internaţional este spaţiul aerian de deasupra mării libere, ca şi cel aflat deasupra zonei economice exclusive şi a platoului continental al unor state, şi este deschis navigaţiei aeriene a tuturor statelor.

6.2. Regimul juridic al naviga ţiei aeriene. Pentru a asigura securitatea zborurilor,

statele au convenit să urmeze o serie de reguli de navigaţie aeriană. Regimul juridic al spaţiului aerian naţional este rezultatul compromisului dintre:

- exerciţiul suveranităţii statului asupra spaţiului său aerian. - respectarea anumitor reguli conţinute în convenţii internaţionale multilaterale şi acorduri bilaterale.

• Înmatricularea navelor . Orice aeronavă are naţionalitatea statului în ale cărei registre speciale este înscrisă.

• Categorii de aeronave şi libert ăţi de trafic. In temeiul Convenţiilor de la Chicago, au fost stabilite cinci categorii de aeronave, cărora li se acordă în mod diferenţiat, cinci libertăţi ale aerului: 1. Aeronave civile care nu efectueaz ă un serviciu de transport pe baze comerciale , cărora li se recunoaşte libertatea de survol f ără escal ă(1) şi libertatea de escal ă tehnic ă(2). 2. Aeronave civile care efectueaz ă servicii comerciale regulate. Acestora li se recunosc un grup de trei ‚libertăţi comerciale”: - libertatea de a debarca m ărfuri, pasageri şi coresponden ţă pe teritoriul statului a c ărui na ţionalitate o are aeronava (3), - libertatea de a îmbarca m ărfuri, pasageri şi coresponden ţă, cu destina ţia pe teritoriul statului a c ărui na ţionalitate o are aeronava ,(4) şi - libertatea de a îmbarca sau debarca m ărfuri, pasageri şi coresponden ţă provenind sau având destina ţia pe teritoriul unui alt stat contractant .(5) 3. Aeronave civile care efectueaz ă servicii comerciale întâmpl ătoare, cărora li se recunosc libertăţile (1) şi (2), dar care nu beneficiază de celelalte trei libertăţi decât în condiţiile impuse de statul pe teritoriul căruia are loc escala.

4. Aeronave care efectueaz ă servicii de cabotaj, constând în servicii comerciale prin zboruri interioare între aeroporturile aceluiaşi stat. Asemenea aeronave trebuie să aibă naţionalitatea statului respectiv.

5. Aeronavele de stat nu beneficiază de regimul juridic sus menţionat, şi nu pot survola teritoriul altui stat decât cu autorizarea expresă a acestuia, solicitată conform legislaţiei sale interne.

6.3. Reprimarea infrac ţiunilor contra aeronavelor civile . Aceasta a făcut obiectul

mai multor convenţii: - Convenţia de la Tokio din 1963 asupra atentatelor comise contra

aeronavelor; - Convenţia de la Haga din 1970 privitoare la reprimarea capturării ilicite de

avioane - Convenţia de la Montreal din 1971 privind terorismul aerian.

Page 48: Drept international public

48

Bibliografie specific ă Bibliografie obligatorie - Raluca Miga Beşteliu,Drept internaţional public.Curs universitar, Vol.I, Ed.C.H.Beck,2007 - B.Onica-Jarka,C.Brumar, D-A. Deteşeanu, Drept internaţional public.Caiet de seminar, Ed.C.H.Beck, 2006 Jurispruden ţa - Avizul CIJ cu privire la Sahara Occidentala, ICJ Reports, 1975 - Cazul cu privire la Timorul Oriental (Portugalia v.Australia),ICJ.Reports, 1995 Bibliografie facultativ ă: - Grigore Stamate, Frontiera de stat a României, ed. Militară, 1997-01-01 - Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, Drept Internaţional contemporan, Ed.CHBeck, 2006, Bucureşti

Page 49: Drept international public

49

____________________________________________________________________ UNITATEA DE INVATARE nr. 7 __________________________________________________________

REGIMURI INTERNAŢIONALE ALE UNOR SPA ŢII. DREPTUL MARII. REGIMUL JURIDIC AL SPATIULUI COSMIC

Cuprins: §1. Dreptul mării §2. Apele maritime interioare §3. Marea teritorială §4. Zona contiguă §5. Zona economică exclusivă §6. Platoul continental §7. Marea liberă §8. Zona internaţională a spaţiilor submarine §9. Strâmtorile internaţionale §10. Arctica şi Antarctica. §11. Spaţiul cosmic §13. Bibliografie §14. Test ______________________________________________________________________ Obiectivele unita ţii de înv ăţare: ⇒ comparaţi regimul juridic al mării teritoriale cu cel al platoului continental; ⇒ prezentaţi regimul juridic al mării libere şi al zonei internaţionale a spaţiilor submarine; ⇒ prezentaţi regimul juridic al spaţiului cosmic. ⇒ comparaţi regimul juridic al Arcticii cu cel al Antarcticii Secţiunea a 1-a. Dreptul m ării

Din punctul de vedere al dreptului internaţional, marea este considerată ca ansamblul spa ţiilor cu ap ă sărată, cu condi ţia ca acestea s ă comunice liber între ele22.

22 Marea Moartă, Marea Caspică sau Marele Lac Sărat, deşi conţin apă sărată, nu sunt guvernate de dreptul mării, întrucât sunt spaţii închise, care nu comunică cu restul spaţiilor marine ale globului.

Page 50: Drept international public

50

Prima Conferin ţă asupra dreptului m ării , convocată sub egida ONU, în 1958, a avut ca rezultat adoptarea a patru Convenţii: asupra mării libere, a mării teritoriale, a platoului continental şi a pescuitului şi conservării resurselor biologice.

A doua Conferin ţă ONU asupra dreptului m ării , convocată în 1960, nu a reuşit să concilieze poziţiile statelor participante cu privire la unele aspecte, nereglementate sau deja controversate, ale convenţiilor din 1958.

A treia Conferin ţă ONU asupra dreptului m ării 23 s-a încheiat în 1982 cu adoptarea Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării24, intrată in vigoare la 16 noiembrie 1994.

Prin Legea nr. 110 din 10 octombrie 1996, România a ratificat Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, şi a aderat la Acordul referitor la aplicarea părţii a XI-a din Convenţie, încheiat la New York, la 28 iulie 1994. Secţiunea a 2-a. Apele maritime interioare

2.1. Delimitare. Sunt considerate ape maritime interioare ale statel or cu litoral apele porturilor şi radelor 25, ale golfurilor şi ale fiordurilor, situate între litoral şi linia de baz ă a mării teritoriale .

2.2. Regimul juridic . Principiul dominant este acela al exerciţiului suveranităţii

statului riveran: • Referitor la navele comerciale , se recunoaşte statului riveran dreptul exclusiv de

a stabili condiţiile de acces şi de navigaţie în porturi, de desfăşurare a operaţiunilor de încărcare descărcare, de a stabili şi încasa taxe.

• Pentru navele de stat , utilizate în scopuri necomerciale, în special navele militare, accesul în apele maritime interioare este supus unor condiţii mult mai restrictive, cum ar fi termenul notificării prealabile, limitarea timpului şi manevrelor permise sau chiar refuzul de a acorda intrarea26.

• Accesul în porturi este admis oricăror categorii de nave, fără autorizaţie prealabilă, în caz de for ţă major ă (furtuni, avarii). Secţiunea a 3-a. Marea teritorial ă

3.1. Defini ţie. Delimitare . Marea teritorială este partea de mare adiacent ă ţărmului, pân ă la o anumit ă distan ţă în larg, considerata ca f ăcând parte din teritoriul de stat şi supus ă deci suveranit ăţii statului riveran . Această suveranitate

23 Asupra procedurilor de decizie în cadrul Conferinţei a treia a dreptului mării vezi de exemplu D. Vignes, Will the Third Conference on the Law of the Sea Work according to the Consensus Rule?, în A.J.I.L., nr. 1/1975.

24 Textul final al Convenţiei, care cuprinde 320 de articole şi 9 anexe, deschis spre semnare, în cadrul unei sesiuni speciale a conferinţei (Montego Bay, Jamaica, 1982), a fost semnat până la 9 decembrie 1984 de 159 de state. Pentru a intra în vigoare, Convenţia avea nevoie de un număr minim de 60 de ratificări. Acestea s-au realizat de-abia în cursul anului 1993, astfel încât la 21 noiembrie 1996 Convenţia a intrat în vigoare. România a ratificat Convenţia din 1982 prin Legea nr. 100/1996. 25 Radele sunt porţiuni de apă adiacente porturilor, închise în parte prin diguri, servind la adăpostirea navelor sau ca loc de ancorare a acestora înainte de intrarea în porturi sau ieşirea în larg. 26 În art. 30 alin. (1) al Legii nr. 17/1990 se arată că: „Navele militare străine, submarinele şi celelalte vehicule submersibile, precum şi navele sub pavilion străin, folosite pentru servicii guvernamentale, pot intra în marea teritorială, porturi şi rade, numai cu aprobarea prealabilă a guvernului român” (s. n.).

Page 51: Drept international public

51

se extinde şi asupra spaţiului aerian de deasupra mării teritoriale, ca şi asupra solului şi subsolului acesteia.

„Fiecare stat are dreptul să stabilească lăţimea mării sale teritoriale la o limită care să nu depăşească 12 mile marine , măsurate de la liniile de baz ă, determinate în conformitate cu dispoziţiile Convenţiei din 1982 (Articolul 3).

3.2. Regimul juridic al m ării teritoriale , ca şi lăţimea acesteia, se stabileşte de

fiecare stat riveran, cu respectarea unor reguli de drept internaţional. - Dreptul de trecere inofensiv ă a navelor străine prin marea teritorială:

- In oricare situaţie, navigarea trebuie să fie neîntrerupt ă şi rapid ă, urmând rutele maritime indicate de statul riveran prin hărţi şi alte documente de navigaţie.

- Pentru a fi permisă, trecerea trebuie să fie inofensiv ă27. - Dreptul statului riveran de a urm ări şi reţine navele str ăine pentru activităţi

interzise sau încălcări ale altor legi naţionale. - Statul riveran poate, de asemenea, interzice oricăror nave străine accesul în

anumite zone de securitate din marea sa teritorială, cu condiţia asigurării dreptului de trecere, prin „rutele maritime ”.

- Reguli aplicabile diferitelor categorii de nave în marea teritorială. - Jurisdic ţia penal ă asupra navelor comerciale străine în marea teritorială. - Jurisdic ţia în materie civil ă asupra navelor comerciale străine.

- Navele militare şi navele de stat , utilizate în scopuri necomerciale, beneficiază în marea teritorială de imunităţile statului străin şi asupra lor nu pot fi efectuate acte de urmărire penală, de executare silită ori aplicate măsuri asiguratorii.

Secţiunea a 4-a. Zona contigu ă

4.1. Noţiune şi delimitare . Zona contiguă reprezintă fâşia de mare adiacent ă mării teritoriale, care se întinde dincolo de limita exte rioar ă a acesteia pân ă la o distan ţă de 24 mile marine în larg, m ăsurat ă de la liniile de baz ă ale mării teritoriale (art.33 alin. 2 al Convenţiei din 1982).

4.2. Regim juridic . In această zonă, statul riveran nu poate stânjeni navigaţia unor

nave străine decât pentru a exercita anumite prerogative funcţionale, de prevenire ori reprimare a unor încălcări ale legilor sale interne comise în această zonă ori în celelalte spaţii marine care se află sub directa sa suveranitate. Secţiunea a 5-a. Zona economic ă exclusiv ă

5.1. Noţiune şi delimitare. Prin Convenţia din 1982 s-a introdus conceptul de „zonă economică exclusivă”. Lăţimea sa este 188 mile , măsurate de la limita exterioară a mării teritoriale (sau 200 mile m ăsurate de la liniile de baz ă ale mării teritoriale ). Delimitarea zonei economice exclusive între statele vecine sau ale căror ţărmuri se găsesc faţă în faţă se face prin acordul dintre aceste state, care să reprezinte o solu ţie echitabil ă, în conformitate cu normele dreptului internaţional (art. 74 al Convenţiei din 1982).

27 În Declaraţia făcută de România, cu prilejul semnării Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, invocându-se articolele 19 şi 25 ale acestei convenţii, se arată: „România reafirmă dreptul statelor riverane de a adopta măsuri pentru protecţia intereselor de securitate, inclusiv dreptul de a adopta reglementări naţionale cu privire la trecerea navelor de război străine prin marea teritorială”.

Page 52: Drept international public

52

5.2. Regimul juridic . Statul riveran are: - drepturi exclusive numai în ceea ce priveşte explorarea şi exploatarea,

conservarea şi gestionarea resurselor naturale, biologice şi nebiologice 28 - dreptul de a desfăşura, pe lângă pescuit, şi alte activităţi de explorare şi

exploatare a zonei, în scopuri economice. - Dreptul să instaleze şi să utilizeze în acest spa ţiu insule artificiale, instala ţii

şi utilaje , să desfăşoare cercetarea ştiin ţific ă marin ă şi să protejeze şi să conserve mediul marin.

- Toate celelalte state au în zona economică exclusivă libertatea deplin ă de naviga ţie şi survol , ca şi libertatea de a instala cabluri şi conducte submarine . Secţiunea a 6-a. Platoul continental 29

6.1. Noţiune şi delimitare. Conform Convenţiei din 1982, defini ţia - delimitarea platoului continental are în vedere o limită minim ă şi una maxim ă: „solul şi subsolul spa ţiilor submarine care se întinde, dincolo de limita exterioar ă a mării teritoriale, până la limita exterioar ă a taluzului continental sau pân ă la o distan ţă de 200 mile, măsurate de la liniile de baz ă ale mării teritoriale, acolo unde limita exterioar ă nu ajunge pân ă la o asemenea distan ţă.

6.2. Regimul juridic . Statul riveran exercită asupra acestui spaţiu: • Drepturi suverane de explorare şi exploatare a resurselor sale naturale. • Dreptul de a construi şi implanta în platoul continental insule artificiale şi alte

instalaţii destinate explorării resurselor acestei zone, şi de a împiedica alte state să instaleze şi să utilizeze conducte şi cabluri submarine în perimetrul platoului său continental.

6.3. Regimul insulelor . In lumina Convenţiei din 1982, insulele sunt definite ca „întinderi de p ământ, înconjurate de ape, care r ămân descoperite în timpul refluxului ” (art. 121).

• Insulele fac parte din teritoriul diverselor state.

28 În legătură cu regimul juridic al zonelor economice exclusive, România a reiterat, cu prilejul ratificării Convenţiei din 1982 (Legea nr. 110/1996), importanţa cooperării internaţionale în domeniul valorificării resur-selor piscicole: „Ca ţară geografic dezavantajată, riverană la o mare săracă în resurse piscicole, România reafirmă necesitatea dezvoltării cooperării internaţionale în domeniul valorificării resurselor piscicole din zonele economice, pe baza unor acorduri juste şi echitabile, care să asigure accesul ţărilor din această categorie la resursele de pescuit din zonele economice ale altor regiuni sau subregiuni” (Declaraţie formulată de România cu prilejul semnării Convenţiei din 1982).

29 Consacrarea juridică a platoului continental cu regim juridic distinct a apărut şi s-a impus, la început, pe cale cutumiară, după cel de-al doilea război mondial, în urma perfecţionării mijloacelor tehnice de exploatare a resurselor sale naturale. Acest proces a fost deschis de celebra Declaraţie a preşedintelui S.U.A. H. Truman, din 28 septembrie 1945, prin care se revendica dreptul de jurisdicţie şi control asupra solului şi subsolului platoului continental al coastelor S.U.A. şi se recunoştea, expres, caracterul de mare liberă al apelor de suprafaţă. Declaraţia americană a fost urmată de declaraţii similare, din partea unor state cu litoraluri întinse (ca, de exemplu, Argentina, Brazilia, Chile, India, Australia, Arabia Saudită), astfel că, într-un interval relativ scurt de timp, recunoaşterea unor drepturi suverane asupra exploatării resurselor platoului continental a dobândit valoarea unei norme cutumiare. Convenţia asupra platoului continental, încheiată la Geneva în 1958, consacră, pe cale convenţională, acest nou spaţiu marin, cu un regim juridic similar aceluia propus iniţial prin Declaraţia americană din 1945.

Page 53: Drept international public

53

• In ceea ce priveşte delimitarea spa ţiilor marine 30, Convenţia face o importantă distincţie între insule locuite şi insule nelocuite .

- Primele au mare teritorială, zonă contiguă, zonă economică exclusivă şi platou continental propriu.

- „Stâncile care nu pot sus ţine aşezări omene şti sau via ţă economic ă proprie nu pot avea zon ă economic ă exclusiv ă sau platou continental ” (art. 121 alin.3).

Secţiunea a 7-a. Marea liber ă

7.1. Delimitarea m ării libere. Marea liberă este acea parte a spaţiilor marine care nu este supusă suveranităţii nici unui stat.

7.2. Regimul juridic al m ării libere . In marea liberă fiecare stat exercită propria jurisdicţie asupra navelor care arborează pavilionul său şi în consecinţă, „nici un stat nu poate pretinde s ă supun ă suveranit ăţii sale o parte a m ării libere .” (art.89 al Convenţiei din 1982).

Principiul libert ăţii m ărilor se materializează într-o serie de şase libertăţi: libertatea de navigaţie; libertatea de survol; libertatea de pescuit; libertatea de a instala cabluri şi conducte submarine; libertatea de a construi insule artificiale şi alte instalaţii autorizate de dreptul internaţional; libertatea cercetării ştiinţifice.

• Dreptul de urm ărire în marea liber ă. Condi ţii . Navele unui stat riveran por exercita asupra unei nave străine un drept de urmărire, dacă există motive temeinice pentru a crede că nava străină a încălcat legi sau reglementări ale statului riveran, atunci când se afla în apele maritime supuse suveranităţii acestuia, iar urmărirea a început în aceste ape maritime si a fost neîntreruptă.

• Legea pavilionului. Condi ţiile de acordare a pavilionului unei nave . Navele au naţionalitatea statelor al căror pavilion au dreptul să îl arboreze. Fiecare stat fixează condiţiile pentru acordarea naţionalităţii sale navelor. Secţiunea a 8-a. Zona interna ţional ă a spa ţiilor submarine

8.1. Noţiune şi delimitare. Convenţia din 1982, în Partea a XI-a, stabileşte principiile generale ale oricărei activităţi din regiune (denumită în continuare Zona), creează o organizaţie internaţională cu o structură instituţională proprie pentru coordonarea administrării acestor activităţi şi un regim de explorare şi exploatare a resurselor din aceste spaţii. Aplicarea acestui regim se face în conformitate cu prevederile din Acordul privind aplicarea părţii a XI-a a Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, adoptat în 1994 la New York. Acesta amendează unele prevederi ale Convenţiei din 1982, în scopul unei mai riguroase aplicări a principiilor economiei de piaţă în activităţile de explorare şi exploatare a resurselor Zonei.

8.2. Principiile generale ale activit ăţilor în zon ă. - Zona şi resursele sale sunt patrimoniul comun al umanit ăţii, fiind inalienabile,

iar activităţile in zona vor fi desfăşurate in folosul întregii umanităţi. - Utilizarea Zonei trebuie să se facă in scopuri exclusiv paşnice, si să rămână

deschisă utilizării paşnice de către toate statele, fără discriminări.

30 Cu privire la delimitarea spaţiilor marine în funcţie de suveranitatea asupra anumitor insule, vezi, de exemplu, J. Charney, Central East Asian Maritime Boundaries and the Law of the Sea, în A.J.I.L. nr. 4/1995.

Page 54: Drept international public

54

8.3. Structura institu ţional ă pentru exploatarea resurselor Zonei se compune din: • O organizaţie internaţională specializată – Autoritatea Internaţională a teritoriilor

submarine • Un organism operaţional al Zonei, Întreprinderea • Un mecanism specific de reglementare a diferendelor – Camera pentru

reglementarea diferendelor referitoare la teritoriile submarine. 8.4. Regimul de exploatare a resurselor Zonei . Activităţile in Zonă se pot desfăşura

fie de către Întreprindere, fie in asociere cu Autoritatea, de către statele părţi ori persoane fizice sau juridice care au naţionalitatea unui stat parte. In Zonă orice activitate se poate desfăşura numai pe baza de autorizaţie eliberată de Autoritate, care veghează la valorificarea resurselor Zonei conform principiilor unei „gestiuni comerciale sănătoase”.

Secţiunea a 9-a. Strâmtorile interna ţionale

9.1. Noţiune şi regim juridic. Sunt considerate strâmtori internaţionale întinderile de

apă situate între porţiuni de uscat, formând treceri înguste pentru navigaţie. 9.2. Dreptul de trecere prin strâmtorile interna ţionale . Acest drept de trecere,

denumit de Convenţia din 1982 drept de trecere în tranzit, trebuie însă să fie rapid şi continuu.

9.3. Regimul juridic al strâmtorilor M ării Negre . Prin Convenţia de la Montreux din 1936, în vigoare şi astăzi, regimul strâmtorilor Bosfor si Dardanele prezintă următoarele caracteristici:

- dreptul de trecere este recunoscut tuturor navelor comerciale; in timp de război numai dacă Turcia nu este beligerantă.

- Navele de război, în timp de pace, au drept de trecere prin strâmtori, cu respectarea anumitor restricţii, ca ş in timp de război daca Turcia nu este putere beligeranta, cu condiţia însă a existenţei unui acord de asistenţă mutuală.

Secţiunea a 10-a. Arctica şi Antarctica.

10.1. Arctica. Sub această denumire este desemnată acea parte din Oceanul Îngheţat de Nord care formează calota de gheaţă din jurul Polului Nord.

• Regim juridic . Spaţiu nesupus suveranităţii nici unui stat. Se recunoaşte doar dreptul statelor riverane la zone acoperite cu gheţuri de a lua - pe distanţe de până la 200 mile – măsuri de protecţie şi control al poluării maritime şi pentru conservarea echilibrului ecologic, considerat deosebit de fragil în aceste zone.

10.2. Antarctica este continentul acoperit de gheţuri din jurul Polului Sud, nesupus suveranităţii nici unui stat, şi al cărui regim este reglementat prin Tratatul de la Washington asupra Antarcticii (1959).

• In privinţa regimului juridic al activităţilor în Antarctica, Tratatul din 1959 stabileşte ca principii de bază:

- întărirea cooperării internaţionale pentru garantarea libertăţii cercetării ştiinţifice; - folosirea regiunii în scopuri exclusiv pa şnice ; - denuclearizarea şi demilitarizarea Antarcticii; - interzicerea devers ării de de şeuri radioactive .

Page 55: Drept international public

55

• Conven ţia de la Canberra privind conservarea resurselor ma rine vii din Antarctice .

Secţiunea a 11-a. Spaţiul cosmic

11.1. Delimitare . Spaţiul cosmic se situează, fără limite, dincolo de spaţiul aerian

naţional al statelor şi spaţiul aerian al mării libere. Activităţile în spaţiul cosmic se desfăşoară, în principal, prin agenţii ale statelor. Reglementarea activităţilor cosmice: - rezoluţia 1721 (XVI) din 20 noiembrie 1961 a Adunării Generale a ONU, care

consacră principiul libertăţii spaţiului cosmic; - rezoluţia 1962 (XVII) din 13 decembrie 1963 a Adunării Generale a ONU, prin care

s-a adoptat Declara ţia asupra principiilor juridice care guverneaz ă activitatea statelor în explorarea şi utilizarea spa ţiului cosmic .

- Tratatul privind principiile care guverneaz ă activitatea statelor în explorarea şi utilizarea spa ţiului cosmic, inclusiv Luna şi celelalte corpuri cere şti (1967)

- Prin rezoluţia Adunării Generale a ONU 34/68, a fost adoptat textul Acordului care guverneaz ă activitatea statelor pe Lun ă şi celelalte corpuri cere şti (1979)

- Un corp de trei tratate internaţionale referitoare la activitatea omului în spaţiul cosmic: Acordul cu privire la salvarea astronauţilor, reîntoarcerea astronauţilor şi restituirea obiectelor lansate în spaţiul cosmic (1968), Convenţia din 1972 cu privire la răspunderea internaţională pentru daunele provocate de obiectele lansate în spaţiul cosmic, Convenţia din 1975 privind înmatricularea obiectelor lansate în spaţiul cosmic.

11.2. Principiile şi regulile privitoare la aceste activităţi se constituie, prin specificitatea lor bine marcată, într-o ramură distinctă a dreptului internaţional – dreptul cosmic.

Statutul juridic al spa ţiului cosmic şi al corpurilor cereşti este dominat de principiul libertăţii, preluat din dreptul mării şi adaptat în funcţie de particularităţile acestui spaţiu.

•••• Principiul neaproprierii . •••• Libertatea de utilizare . •••• Utilizarea în scopuri exclusiv pa şnice . •••• Înmatricularea obiectelor spa ţiale . •••• Cooperarea . • Răspunderea interna ţional ă a statelor .

11.3. Particularit ăţile regimului juridic al Lunii şi celorlalte corpuri cere şti. Luna şi celelalte corpuri cereşti sunt declarate patrimoniu comun al umanităţii.

Sunt interzise plasarea pe Lună şi celelalte corpuri cereşti de armament clasic, nuclear sau orice alt tip, precum şi instalarea de baze militare, instalaţii, experienţe ori manevre militare.

11.4. Telecomunica ţiile directe prin satelit. Telecomunicaţiile directe prin satelit

ridica o serie de probleme politice şi juridice, decurgând din afirmarea suveranităţii teritoriale a statelor receptoare, pe de o parte, şi a principiului libertăţii de utilizare a spaţiului cosmic, pe de altă parte.

11.5. Teledetec ţia prin sateli ţi permite culegerea şi stocarea de informaţii privind fenomenele geofizice, activităţile umane, bunurile şi resursele naturale de la suprafaţa Pământului sau din subsol, aflate, atât pe teritoriul şi sub suveranitatea statelor, cât şi în

Page 56: Drept international public

56

spaţiile nesupuse suveranităţii acestora. Această activitate nu poate fi în principiu considerată ilicită, dar generează conflicte de interese între statele care posedă tehnologii de teledetecţie şi restul statelor teleobservate.

§12. Test Exemple de subiecte de sinteză

1. Modalitatile de dobândire de teritorii, admise in dreptul internaţional actual 2. Drepturile si obligaţiile statelor riverane asupra fluviilor internaţionale 3. Delimitarea spatiilor marine intre statele vecine si statele având coastele fata in fata 4. Comparati regimul juridic al marii teritoriale cu regimul juridic al zonei economice exclusive 5. Regimul juridic al insulelor 6. Regimul juridic al explorării si exploatării resurselor zonei internaţionale a teritoriilor submarine 7. Principiile aplicabile activitatii statelor in spaţiul cosmic Exemplu test tip grilă În zona economică exclusivă a unui stat, este interzis(ă): a) navigarea unor nave aparţinând unor state fără litoral; b) accesul oricăror nave străine; c) activităţi de pescuit ale unor nave străine; d) oprirea unor nave străine. §19. Bibliografie specific ă

Bibliografie obligatorie - Raluca Miga Beşteliu, Drept internaţional public,Curs universitar,Vol I, Ed.CH.Beck, 2007. -B.Onica-jarka, C,Brumar, D.-A. Deteşeanu, Drept internaţional public.Caiet de Seminar, ed.C.H.Beck,2006 Jurispruden ţa - Cazul cu privire la impartirea platoului continental din Marea Nordului,( Germania v. Olanda,Danemarca) ICJ Reports, 1969 - Cazul cu privire la împărţirea spaţiilor maritime în Marea Neagră (România v. Ucraina) ICJ Reports, 2008 Bibliografie facultativ ă - A.Năstase,B.Aurescu,C.Jura,Drept internaţional Public.Sinteze pentru examen, Ed.C.H.Beck,2009